Как делится имущество при разводе с тянкой? в частности квартира и машина.
Квартира являлась моей собственностью до свадьбы, она в ней прописалась уже после.
Машину купили в браке, но она официально нигде не работает.
Детей нет.
Квартира являлась моей собственностью до свадьбы, она в ней прописалась уже после.
Машину купили в браке, но она официально нигде не работает.
Детей нет.
сразу видно "эксперта". пиздуй отсюда
Это видимо жена.
Хата твоя, тачку пополам, так как квартира не является совместно нажитым имуществом. Можешь в суде "выкупить" свою долю на машину, ссылаясь на то, что ты её страхуешь, кормишь, моешь, эксплуатируешь. Для этого надо будет сделать экспертизу рыночной стоимости авто на данный момент, предоставить доказательства несения расходов на авто именно тобой, ну и подготовить бабосики бывшей в размере 1/2 от рыночной стоимости авто.
Благодарю, всеведущий, добра тебе и плюсиков в карму
А почему нельзя перед разводом переписать машину на друга?
Потому что такие сделки на раз-два даже не самый квалифицированный юрист может оспорить)
Проще попросить близкого родственника купить тачку и оформить договор дарения на тебя.
В таких случаях нужно, находясь в браке, оформлять тачку/хату на родственника или друга, а после развода переоформлять на себя.
Эм, но если тян прописана в данной квартире она вполне может требовать компенсацию если сможет доказать что на содержание данной квартиры тратились общие/лично ее средства. Более того если у нее нет иного жилья выселить ее в одночасье просто не получится.
В украинском кодексе вроде 5 лет совсемтного проживания на данной жиплощади уже дают права на квартиру.
Не дают. Фиг знает что по росийскому законодательству, но ни украинский СК ни другие законодательне акты не дают право на недвижимость при совместом проживании Х лет. Собствеником имущества всегда будет тот, кто его купил/получил в подарок и прочее. Единственное что даст совсместное проживание - возможность получить права и обязаности супругов, то что в народе называется "гражданский брак". В таком случае право на имущество может быть поделено, если доказать 2 факта: сам факт такого "граданского брака" и что имущество было получено во время такого сожительства на совместные деньги. Впрочем, для получения квартиры как наследства за законом достаточно будет доказать факт "граданского брака".
тут никто не говорил о "правах на недвижимость", я лично упомянул лишь то что Тян может требовать компенсацию, даже при учете что квартира была приобретена до брака, за те средства которые были вложены в квартиру за период совместного проживания. К примеру был сделан дорогостоящий ремонт, дизайнерская перепланировка, реконструкция или если длительные период содержала жилплощадь на лично ее/общие средства.
и второй факт, даже если после развода она не получит эту квартиру, но будучи там прописано и не имея альтернативного жилья суд не будет в праве ее выселить, по крайне мере в срочном порядке. Обычно по решению суда она получит права жить там какой-то период времени.
Мене порой реально доставляет здешняя публика, неважно насколько четко ты все разжевываешь... зачем вникать в суть написанного, мы лучше сами что нибудь выдумаем и потом с этим дружно не согласимся. Но в любом случае наблюдать за этим забавно. ^_^
и второй факт, даже если после развода она не получит эту квартиру, но будучи там прописано и не имея альтернативного жилья суд не будет в праве ее выселить, по крайне мере в срочном порядке. Обычно по решению суда она получит права жить там какой-то период времени.
Мене порой реально доставляет здешняя публика, неважно насколько четко ты все разжевываешь... зачем вникать в суть написанного, мы лучше сами что нибудь выдумаем и потом с этим дружно не согласимся. Но в любом случае наблюдать за этим забавно. ^_^
И правда, зачем вникать в суть написаного и смотреть, что ответ был дан не на твой комментарий, а на комментарий Шэля, который как раз и говорил про права на недвижимость. Повторюсь, тк Шэль говорил про украинское законодательство, то и я отвечаю по нему. По первому факту вопрос будет зависить от доказательной базы: будет ли доказан факт "гражданского брака"; на кого открыт личный счет по оплате комуналки; другие факты, что подтверждают что тян вкладывала деньги. Насчет ремонта, перепланировки и прочего то тут вопрос тоже спорный. С одной стороны, если не будет доказано факта сожительства в браке, то вложения тян никто не компенсирует, если все эти улучшения были сделаны без согласия собственника. Если улучшения были сделаны на общие средства (опять таки, мы говорим пока про ситуацию, когда брака нету), то тян должна доказать, что были использованы и ее средства, при этом если в договоре на тот же ремонт плательщиком был указан только собственник и платили наличкой, то доказать для тян где там ее деньги и какова их часть будет очень проблематично. В случае, если суд решит что сожртели были в "гражданском браке", то супруг может оспорить такой дорогостоящий договор если он не давал на него согласия (ведь использовались деньги семьи). При этом стоит указать, что тян может апелировать (если ремонт/редизайн был сделан уже давненько), к тому, что собсвтенник согласился на такие действия путем конклюдентных действий - если он раньше не возмущался и спокойно пользовался результатами ремонта.
По второму факту тоже не все так просто. После развода тян можно выселить как такую, что утратила право на пользование имуществом (если при разводе было установлено, что собствености на квартиру у нее нету), при этом нужно в суд подавать иск про прекращение препядствий пользования имуществом или может требовать, что бы тян подписала с собственником договор аренды например. Если же тян не будет платить комуналку, портить имущество в квартире, водить хахалей и прочими способами нарушать условия сожительства, то ЖКУ прямо пишет, что она будет выкинута на мороз без какого либо предоставления другого жилья. Так же вопрос будет в том, прописана ли она в квартире с согласия собственника, если нет - тоже на улицу. При этом суд не в праве отходить от исковых требований и давать права жить на какой то период, максиум дать строк на выселение в пару дней.
По второму факту тоже не все так просто. После развода тян можно выселить как такую, что утратила право на пользование имуществом (если при разводе было установлено, что собствености на квартиру у нее нету), при этом нужно в суд подавать иск про прекращение препядствий пользования имуществом или может требовать, что бы тян подписала с собственником договор аренды например. Если же тян не будет платить комуналку, портить имущество в квартире, водить хахалей и прочими способами нарушать условия сожительства, то ЖКУ прямо пишет, что она будет выкинута на мороз без какого либо предоставления другого жилья. Так же вопрос будет в том, прописана ли она в квартире с согласия собственника, если нет - тоже на улицу. При этом суд не в праве отходить от исковых требований и давать права жить на какой то период, максиум дать строк на выселение в пару дней.
А можно просто предоставить мировое соглашение в суд о порядке перехода того или иного имущества каждому из супругов. Но это если вы нормально общаетесь и сможете договориться.
Может немного не по теме, но все же. Интересует вопрос о проведении фото\видеосъемки на улице. На сколько я знаю, в Нью Йорке разрешена съемка и дальнейшее использование, в том числе и коммерческое записей. Что на счет СНГ? Если я на улице буду толпу людей снимать, могу ли я потом эти кадры использовать, как на счет автомобилей и брендовых вывесок? Их затирать нужно?
Так же вопрос по архитектуре, делать фото зданий, на сколько я понимаю, для коммерческого использования нельзя или же нужно брать разрешение?
Есть перечень статей, разрешающих свободное использование. Опять же, всё зависит от целей использования. Даже, если для коммерческого, не факт, что правообладатель узнает об этом, но может. Просто перечисляю основные дабы не нагромождать кучу текста:
Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях
Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями
Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения
Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях
Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, архивами и образовательными организациями
Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения
Меня воротит от состояния части 4 ГК РФ (интеллектуальное право), но расскажу, что знаю.
1. По поводу съёмки людей на улице.
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. ПО поводу фото брендов.
Тут всё зависит от цели использования. Не вдаваясь в ебеня 4 части ГК РФ скажу, что в коммерческих стоковых фотографиях нельзя использовать бренды: логотипы компаний, персонажей фильмов и другие результаты интеллектуального труда.
А вообще вот ссылка на простую и понятную статью с картинками по этому поводу https://www.pressfoto.ru/blog/brands-in-commercial-photo/
1. По поводу съёмки людей на улице.
Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования;
3) гражданин позировал за плату.
2. ПО поводу фото брендов.
Тут всё зависит от цели использования. Не вдаваясь в ебеня 4 части ГК РФ скажу, что в коммерческих стоковых фотографиях нельзя использовать бренды: логотипы компаний, персонажей фильмов и другие результаты интеллектуального труда.
А вообще вот ссылка на простую и понятную статью с картинками по этому поводу https://www.pressfoto.ru/blog/brands-in-commercial-photo/
Спасибо большое
Вопрос не по теме, но тебя случайно не Владимир зовут?
Спрошу ещё похожее: в магазинах, бывает, висят объявления такого содержания: фото-, видео съёмка запрещена. Правомерны ли их требования?
Да.
А по какому праву? Даже ценники и товар нельзя сфотать, чтобы сравнить разницу в магазинах? Есть же статья 1273 ГК, которая, наоборот, разрешает фотографирование. Или есть какие-то нюансы?
Здравствуй. Если ты сюда еще заходишь, конечно. Подскажи пожалуйста по такому вопросу. Сейчас на ютубе море видеоблогеров\обозревальщиков, которые делают обзоры по различной технике. Имею ли они право на запись с участием торговой марки? По идее для этого нужно разрешение от производителя или если я купил технику, то я могу ее снимать и показывать широкому кругу людей при этом зарабатывая на этом? Спасибо.
Честно говоря, я не знаю как и на каких условиях обзорщики сотрудничают с производителями. И вообще, интеллектуалка не моё) Но если рассуждать логически, исходя из действующего законодательства, то при обзоре будет происходить использование товарного знака. Товарный знак нельзя использовать без разрешения правообладателя. К примеру, ребенок — видеоблогер из Барнаула использовала в описании видео название торговой марки «Gelli Baff», но самого Джелли Бафф в ролике не было. Через восемь месяцев, после публикации видео, в адрес канала Arina Kids Channel, английская компания — производитель прислала письмо, в котором говорилось о неправомерном использовании названия. Для урегулирования конфликта, собственники торговой марки предложили изменить название и описание к видео, а так же прислать несколько видов продукции для съемки новых обзоров.
Так что самое страшное - это требование правообладателя удалить видео.
Так что самое страшное - это требование правообладателя удалить видео.
Спасибо за помощь, полезная информация
Ты клевый.
Спасибо. Заполняю пустоту после расставания с тнёй реакторчанами.
Ты пришел по адресу!
Поселившись на реакторе можешь быть спокоен. Ни одна тня больше тебе пустоту не создаст:)
Поселившись на реакторе можешь быть спокоен. Ни одна тня больше тебе пустоту не создаст:)
И плюсом профессиональное развитие.
Ты это, не закисай и не в коем случае не бухай. Понимаю что лезу не в свое дело, но хочу посоветовать начать прокачивать себя и свои перки. Пойти в кокочалку, читать полезную литературу, может на танцы пойти. Проходил такой же период, только работа над собой помогла вылезти из этого состояния, всех благ!
я и так в кокочалку ходил, но правда последние два месяца не ходил, потому что бабки на "поддержание отношений" шли.
Теперь ты один из нас
часть команды...
часть реактора...
Реактор гражданский
Охуенная кстати идея! Было бы круто, если бы специалисты в других областях ее поддержали
Охуенная кстати идея! Было бы круто, если бы специалисты в других областях ее поддержали
Отдельный раздел, где другие юрист-куны будут хуярить.
Можно вообще советы по специальности. Почему только юристы?
Такой вопрос. Я родился в РФ, но гражданство у меня РБ. В свидетельстве о рождении прописан Новосибирск, мать от гражданства РФ не отказывалась. Могу ли я претендовать на 2 гражданства?
Вопрос интересный. Правда я не разбираюсь в законах гражданства РБ, но могу сказать следующее.
Условия приобретения двойного гражданства
РФ признает двойное гражданство только в том случае, если между РФ и другим государством заключен соответствующий межгосударственный договор (ст. 62 Конституции РФ). Например, в настоящее время договоры об урегулировании вопросов двойного гражданства РФ заключила с Республикой Таджикистан и Туркменистаном. Подобных договоров с другими государствами нет.
Поэтому, если гражданин РФ получил гражданство государства, с которым РФ не заключала соответствующих межгосударственных договоров, считается, что он приобрел второе гражданство, но не двойное гражданство в юридическом смысле. Для РФ такой гражданин является только гражданином РФ. Это означает, что находиться на территории РФ, въезжать и выезжать из страны, обращаться в российские органы и учреждения, в том числе за рубежом, гражданин должен только по российским документам. При этом ему не запрещается пользоваться вторым паспортом в других странах.
Бывают разные ситуации, когда белорусы могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Например, у гражданина Республики Беларусь мама является гражданкой РФ, или он женился на гражданке РФ: как гражданину Республики Беларусь оформить гражданство РФ? Его можно получить путем подачи заявления о принятии в гражданство Российской Федерации в паспортно-визовые службы по месту будущей (предполагаемой) регистрации заявителя по месту жительства.
Российское законодательство предусмотрело некоторые категории граждан, которые вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке, т.е. без наличия или прохождения определенных процедур и временных сроков. К данным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства следует относить:
а) граждан Республики Беларусь, Республики Кыргызстан и Республики Казахстан (Соглашение 26.02.1999 между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства. Москва, 1999 г.);
б) лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией (п. 3 ст. 13 Закона о гражданстве);
в) лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Указ Президента РФ от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (п. 7 ст. 14 Закона о гражданстве).
Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 года N 1325 утверждено Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Данным Положением определено, что иностранцы и лица без гражданства инициируют процедуры получения российского гражданства в следующем порядке:
а) лицо, проживающее на территории Российской Федерации, подает заявление по месту жительства заявителя в территориальный орган Федеральной миграционной службы;
б) лицо, проживающее за пределами Российской Федерации и не имеющее места жительства на территории Российской Федерации, подает заявление в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Российской Федерации, находящемся за пределами России.
Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке подается по месту жительства заявителя лицом, проживающим:
а) на территории Российской Федерации - в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций контроля и надзора в сфере миграции;
б) за пределами Российской Федерации и не имеющим места жительства на территории Российской Федерации - в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, находящееся за пределами России.
Рассмотрение заявлений о гражданстве Российской Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. Необходимые документы, прилагаемые к заявлению:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае отсутствия у заявителя паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе в результате его изъятия, представляется копия документа об изъятии паспорта или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (при отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения о выдаче изъятого или утраченного паспорта гражданина Российской Федерации, а также сведения о его изъятии или утрате);
2) свидетельство о рождении заявителя;
3) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей заявителя, а также (при наличии) паспорта детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем);
4) согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на признание его гражданином Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения;
5) один из документов, подтверждающих проживание заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем) на территории Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации или его копия с отметкой о регистрации по месту жительства, разрешение на временное проживание, вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации). При отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения, подтверждающие факт проживания на территории Российской Федерации;
6) один из перечисленных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
7) заключение или уведомление территориального органа Федеральной миграционной службы об отсутствии у заявителя гражданства Российской Федерации (при наличии такого заключения или уведомления).
Заявление подается заявителем лично. Если, например, заявитель не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо направлены по почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии документа, прилагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются нотариальными записями.
Заявление об изменении гражданства составляется заявителем собственноручно в двух экземплярах.
Заявление составляется на русском языке.
Заявление о получении российского гражданства считается принятым к рассмотрению со дня подачи заявителем всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов с личной подписью заявителя и датой.
Условия приобретения двойного гражданства
РФ признает двойное гражданство только в том случае, если между РФ и другим государством заключен соответствующий межгосударственный договор (ст. 62 Конституции РФ). Например, в настоящее время договоры об урегулировании вопросов двойного гражданства РФ заключила с Республикой Таджикистан и Туркменистаном. Подобных договоров с другими государствами нет.
Поэтому, если гражданин РФ получил гражданство государства, с которым РФ не заключала соответствующих межгосударственных договоров, считается, что он приобрел второе гражданство, но не двойное гражданство в юридическом смысле. Для РФ такой гражданин является только гражданином РФ. Это означает, что находиться на территории РФ, въезжать и выезжать из страны, обращаться в российские органы и учреждения, в том числе за рубежом, гражданин должен только по российским документам. При этом ему не запрещается пользоваться вторым паспортом в других странах.
Бывают разные ситуации, когда белорусы могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Например, у гражданина Республики Беларусь мама является гражданкой РФ, или он женился на гражданке РФ: как гражданину Республики Беларусь оформить гражданство РФ? Его можно получить путем подачи заявления о принятии в гражданство Российской Федерации в паспортно-визовые службы по месту будущей (предполагаемой) регистрации заявителя по месту жительства.
Российское законодательство предусмотрело некоторые категории граждан, которые вправе получить российское гражданство в упрощенном порядке, т.е. без наличия или прохождения определенных процедур и временных сроков. К данным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства следует относить:
а) граждан Республики Беларусь, Республики Кыргызстан и Республики Казахстан (Соглашение 26.02.1999 между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства. Москва, 1999 г.);
б) лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией (п. 3 ст. 13 Закона о гражданстве);
в) лиц, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Указ Президента РФ от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (п. 7 ст. 14 Закона о гражданстве).
Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 года N 1325 утверждено Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Данным Положением определено, что иностранцы и лица без гражданства инициируют процедуры получения российского гражданства в следующем порядке:
а) лицо, проживающее на территории Российской Федерации, подает заявление по месту жительства заявителя в территориальный орган Федеральной миграционной службы;
б) лицо, проживающее за пределами Российской Федерации и не имеющее места жительства на территории Российской Федерации, подает заявление в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Российской Федерации, находящемся за пределами России.
Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке подается по месту жительства заявителя лицом, проживающим:
а) на территории Российской Федерации - в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций контроля и надзора в сфере миграции;
б) за пределами Российской Федерации и не имеющим места жительства на территории Российской Федерации - в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, находящееся за пределами России.
Рассмотрение заявлений о гражданстве Российской Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом. Необходимые документы, прилагаемые к заявлению:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае отсутствия у заявителя паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе в результате его изъятия, представляется копия документа об изъятии паспорта или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (при отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения о выдаче изъятого или утраченного паспорта гражданина Российской Федерации, а также сведения о его изъятии или утрате);
2) свидетельство о рождении заявителя;
3) свидетельства о рождении несовершеннолетних детей заявителя, а также (при наличии) паспорта детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем);
4) согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на признание его гражданином Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения;
5) один из документов, подтверждающих проживание заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем) на территории Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации или его копия с отметкой о регистрации по месту жительства, разрешение на временное проживание, вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации). При отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения, подтверждающие факт проживания на территории Российской Федерации;
6) один из перечисленных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
7) заключение или уведомление территориального органа Федеральной миграционной службы об отсутствии у заявителя гражданства Российской Федерации (при наличии такого заключения или уведомления).
Заявление подается заявителем лично. Если, например, заявитель не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо направлены по почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и соответствие копии документа, прилагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются нотариальными записями.
Заявление об изменении гражданства составляется заявителем собственноручно в двух экземплярах.
Заявление составляется на русском языке.
Заявление о получении российского гражданства считается принятым к рассмотрению со дня подачи заявителем всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов с личной подписью заявителя и датой.
Тут есть одна заковырка. По законам РБ можно иметь только 1 гражданство. Но при этом мать у меня получила так же и белорусское гражданство. При этом всём она остается гражданкой России и РБ, для получения паспорта ей всего лишь нужно обратиться в посольство. Меня такой вопрос тоже по идеи заинтересовал, так как я же при рождении получается фактически становился гражданином РФ (свидетельство, записи в нем, один из родителей резидент РФ), следовательно у меня могла получиться та же канитель что и у матери. Проблема только в том, что я в РБ переехал в возрасте 3 недель от роду.
В Рб двойное гражданство не разрешено (не признаётся), но и не запрещено.
Т.е чтобы стать гражданином РБ нужно отказаться от других стран, но если ты уже гражданин РБ, то ничего не мешает получить другое гражданство, если страна не требует отказываться от других. Например в США нужно сдать экзамен и принести присягу и никаких формальных доказательств, что ты отказался от других стран. Просто трендеть б Беларуси на каждом углу не нужно, что у тебя два гражданства.
В России, вроде, нужно заявить о намерении отказаться от старого гражданства, но формального подтверждения не нужно. При этом обязательно получать гражданство в России(чтобы сохранять беларуский пасспорт), а не в посольсте в РБ (там потребуют подтверждение, что отказался от беларуского гражданства).
Т.е чтобы стать гражданином РБ нужно отказаться от других стран, но если ты уже гражданин РБ, то ничего не мешает получить другое гражданство, если страна не требует отказываться от других. Например в США нужно сдать экзамен и принести присягу и никаких формальных доказательств, что ты отказался от других стран. Просто трендеть б Беларуси на каждом углу не нужно, что у тебя два гражданства.
В России, вроде, нужно заявить о намерении отказаться от старого гражданства, но формального подтверждения не нужно. При этом обязательно получать гражданство в России(чтобы сохранять беларуский пасспорт), а не в посольсте в РБ (там потребуют подтверждение, что отказался от беларуского гражданства).
Ты можешь получить гражданство РФ, не отказываясь от гражданства РБ.
Но в РФ ты будешь россиянином, а в РБ беларусом.
У самого такая же история
Но в РФ ты будешь россиянином, а в РБ беларусом.
У самого такая же история
Это будет интересное приключение по бумажкожуям, мне кажется.
Это пиздец какой квест, я тебе сразу скажу.
Я потратил около года, чтобы всё грамотно заполнить. Стоял в очередях по 3е суток, изредка отбегая посрать под забор.
И я даже не знаю надо оно тебе конкретно или нет, но если соберешься - будь готов попасть в жернова бездушной бюрократической машины
Я потратил около года, чтобы всё грамотно заполнить. Стоял в очередях по 3е суток, изредка отбегая посрать под забор.
И я даже не знаю надо оно тебе конкретно или нет, но если соберешься - будь готов попасть в жернова бездушной бюрократической машины
А так как соглашения между РФ и РБ о двойном гражданстве нет, то если ты приобретёшь гражданство РФ, гражданство РБ теряется.
Хотя, нет, пизжу. Ведь при приобретении гражданства РФ Вам не надо писать заявление об отказе от имеющегося гражданства. Паспорт гражданина РБ остается у Вас. В РФ, Вы будете признаваться только как гражданин РФ.
А вот по гражданству РБ надо смотреть действующее законодательство о гражданстве РБ. Лишают ли они гражданства и в каких случаях? Дело в том если Вы хотите приобрести гражданство РФ, то при выезде из РБ, Вам надо будет обязательно выписаться с места жительства, в паспорт проставляется печать о выезде на ПМЖ в РФ, а в РФ надо будет встать на Консульский учет.
А вот по гражданству РБ надо смотреть действующее законодательство о гражданстве РБ. Лишают ли они гражданства и в каких случаях? Дело в том если Вы хотите приобрести гражданство РФ, то при выезде из РБ, Вам надо будет обязательно выписаться с места жительства, в паспорт проставляется печать о выезде на ПМЖ в РФ, а в РФ надо будет встать на Консульский учет.
Благодарю.
Могу сказать, что мне вот, точнее, родителям моим, в своё время приходилось писать отказ от гражданства другой страны из СНГ, чтобы получить гражданство РФ. Интересно, что там эта процедура распространена, ибо в РФ хотят свалить многие, так что там гражданство родителям оставили, как, впрочем, и мне потом паспорт выдали. Но только для РФ я гражданин РФ и ничего более, а в родной стороне всё норм.
В Беларуси лишают гражданства только если:
"В соотвествии со статьей 19 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» гражданство Республики Беларусь утрачивается:
*вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 20 Закона;
*по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства Республики Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с согласия ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально удостоверенного;
*по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь. "
По беларуским законам консульский учёт обязательный только если получил специальный паспорт сериии РР для проживания за пределами страны.
"В соотвествии со статьей 19 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» гражданство Республики Беларусь утрачивается:
*вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 20 Закона;
*по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства Республики Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с согласия ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально удостоверенного;
*по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь. "
По беларуским законам консульский учёт обязательный только если получил специальный паспорт сериии РР для проживания за пределами страны.
Если не сложно, можешь хотя бы вкратце объяснить как действует система альтернативного несения воинской службы в РФ? И кем нужно быть чтоб такую службу нести. Заранее спасибо.
Ща всё буит.
Если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина, он имеет право заменить ее на альтернативную гражданскую службу. Замена военной службы на альтернативную гражданскую службу допускается также в иных случаях, установленных законом (ч. 3 ст. 59 Конституции РФ).
В настоящее время действует закон, по которому гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, если:
- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию (убеждения могут быть любыми - миротворческими, философскими, морально-этическими, политическими, правовыми либо иметь взаимодополняющее содержание);
- гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами (ст. 2 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Шаг 1. Подайте заявление и документы для замены военной службы на альтернативную гражданскую службу.
Если вы желаете пройти альтернативную гражданскую службу, обратитесь с заявлением в территориальный отдел военного комиссариата, где состоите на воинском учете (п. 1 ст. 10 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Для обращения с заявлением установлены следующие сроки:
- заявление должно быть подано до 1 апреля гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года;
- заявление должно быть подано до 1 октября гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне следующего года.
При пользовании отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой должен был закончиться после окончания очередного призыва на военную службу, гражданин в случае преждевременного прекращения отсрочки вправе подать заявление о прохождении альтернативной гражданской службы после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.
При пользовании отсрочкой, срок действия которой должен истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на военную службу, гражданин подает заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой на общих основаниях.
В случае отказа призывной комиссии в праве на альтернативную гражданскую службу можно обжаловать этот отказ в суде.
Гражданин, желающий пройти альтернативную гражданскую службу, должен обосновать, почему несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию (п. 1 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
В связи с этим в заявлении необходимо указать причины и обстоятельства, побудившие просить о замене военной службы альтернативной гражданской службой, а также лиц, которые согласны подтвердить доводы заявителя.
Следует подчеркнуть, что от гражданина не могут требовать справку либо иной документ от религиозного объединения, какой-либо другой общественной организации, подтверждающие его вероисповедание либо убеждения.
К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы. Иные документы гражданин приложить вправе, но не обязан (п. 2 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
После принятия заявления вам обязаны выдать документ о его регистрации (п. 3 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-Ф
Заявление рассматривается на заседании призывной комиссии в вашем присутствии. При этом призывная комиссия:
- анализирует заявление и приложенные к нему документы;
- выслушивает лиц, которые согласились подтвердить достоверность ваших доводов;
- анализирует полученные дополнительные материалы и по итогам заседания выносит заключение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное решение об отказе в такой замене.
Заявление рассматривается в течение одного месяца с момента окончания срока подачи заявления. Этот срок может быть продлен на один месяц в случае истребования призывной комиссией дополнительных материалов (п. п. 2, 3 ст. 12 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Вам могут отказать в замене военной службы на альтернативную гражданскую службу в случае:
- нарушения сроков подачи заявления;
- представления документов, которые противоречат доводам гражданина о замене военной службы;
- представления призывной комиссии заведомо ложных сведений;
- в случае повторной неявки на заседание призывной комиссии без уважительных причин или уклонения от ранее предоставленной возможности пройти альтернативную гражданскую службу (п. 4 ст. 12 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Ну в моей местности военкоматам в основном похер и они такие заявления удовлетворяют.
В настоящее время действует закон, по которому гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, если:
- несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию (убеждения могут быть любыми - миротворческими, философскими, морально-этическими, политическими, правовыми либо иметь взаимодополняющее содержание);
- гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами (ст. 2 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Шаг 1. Подайте заявление и документы для замены военной службы на альтернативную гражданскую службу.
Если вы желаете пройти альтернативную гражданскую службу, обратитесь с заявлением в территориальный отдел военного комиссариата, где состоите на воинском учете (п. 1 ст. 10 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Для обращения с заявлением установлены следующие сроки:
- заявление должно быть подано до 1 апреля гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года;
- заявление должно быть подано до 1 октября гражданами, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне следующего года.
При пользовании отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой должен был закончиться после окончания очередного призыва на военную службу, гражданин в случае преждевременного прекращения отсрочки вправе подать заявление о прохождении альтернативной гражданской службы после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня прекращения основания для отсрочки.
При пользовании отсрочкой, срок действия которой должен истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на военную службу, гражданин подает заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой на общих основаниях.
В случае отказа призывной комиссии в праве на альтернативную гражданскую службу можно обжаловать этот отказ в суде.
Гражданин, желающий пройти альтернативную гражданскую службу, должен обосновать, почему несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию (п. 1 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
В связи с этим в заявлении необходимо указать причины и обстоятельства, побудившие просить о замене военной службы альтернативной гражданской службой, а также лиц, которые согласны подтвердить доводы заявителя.
Следует подчеркнуть, что от гражданина не могут требовать справку либо иной документ от религиозного объединения, какой-либо другой общественной организации, подтверждающие его вероисповедание либо убеждения.
К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы. Иные документы гражданин приложить вправе, но не обязан (п. 2 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
После принятия заявления вам обязаны выдать документ о его регистрации (п. 3 ст. 11 Закона от 25.07.2002 N 113-Ф
Заявление рассматривается на заседании призывной комиссии в вашем присутствии. При этом призывная комиссия:
- анализирует заявление и приложенные к нему документы;
- выслушивает лиц, которые согласились подтвердить достоверность ваших доводов;
- анализирует полученные дополнительные материалы и по итогам заседания выносит заключение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное решение об отказе в такой замене.
Заявление рассматривается в течение одного месяца с момента окончания срока подачи заявления. Этот срок может быть продлен на один месяц в случае истребования призывной комиссией дополнительных материалов (п. п. 2, 3 ст. 12 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Вам могут отказать в замене военной службы на альтернативную гражданскую службу в случае:
- нарушения сроков подачи заявления;
- представления документов, которые противоречат доводам гражданина о замене военной службы;
- представления призывной комиссии заведомо ложных сведений;
- в случае повторной неявки на заседание призывной комиссии без уважительных причин или уклонения от ранее предоставленной возможности пройти альтернативную гражданскую службу (п. 4 ст. 12 Закона от 25.07.2002 N 113-ФЗ).
Ну в моей местности военкоматам в основном похер и они такие заявления удовлетворяют.
А что вообще лучше для человека, не обладающего должной физической подготовкой и не желающего расставаться со своими волосами? Все таки отслужить или попробовать через альтернативную?
НУ это не юридический вопрос. На твоём месте я бы сначала попробовал альтернативку пропихнуть. Но опять же на службе в военной части ты можешь пинать хуи, кушать и качаться, а на альтернативке жопы немощным подтирать. Ну или стать объектом дедовщины на весь год...
Выбирай меньшее из двух зол.
Выбирай меньшее из двух зол.
Ну уж не круглый год, меня вот всего лишь 163 раза пиздили)
Я могу ошибаться, но вроде как можно оспаривать место прохождения альтернативки. И\или порядок ее предоставления. После определения комиссией тебя в альтернативку, дальше тобой уже МинТруда занимается. И с ними проще судиться. Вроде как им вообще фиолетово и читал про случаи когда они вообще рукой махали на "непокорного"
Я могу жёстко ошибаться, занимался этим вопросом давно, уже кучу всего забыл. Я лично заявление на альтернативку просто протянул время, пропустив два призыва, потом списали по негодности. Военкомат очень недоволен был моим заявлением, хотели по дурке списать, но не вышло..
Я могу жёстко ошибаться, занимался этим вопросом давно, уже кучу всего забыл. Я лично заявление на альтернативку просто протянул время, пропустив два призыва, потом списали по негодности. Военкомат очень недоволен был моим заявлением, хотели по дурке списать, но не вышло..
Если нет желания хуярить по плацу, то почему бы альтернативную не попробовать?
ИМХО, срочка лучше. Сейчас это в основном "дет сад строгого режима".
На обычной службе если владеешь пк, всяким MS Office там или тем более образование вдруг есть ITишное или что либо смежное, то можно устроиться у себя в отряде кул хацкером(писарем) или же идти ва банк - косить под больного (если ты реально хилый, то и косить не придётся - сам туда быстро угодишь) и попав к медикам можно у них так под видом больного остаться и работать тем же писарем на начмеда. Гнев и зависть орков тебе обеспечена, особенно из твоего отряда, но в целом на приличную жизнь претендовать будешь, да и нормальные люди тебя поймут и все ок будет. Правда вместо физ нагрузок на этом месте придется столкнутлся с иными формами давления. И есть вероятность что когда ты придёшь место будет занято, но все таки срок службы свое дело делает и сменяемость обеспечивает.
Проблема с физ. подготовкой диаметрально противоположная. 105 кг на 183 роста. Не слишком жирный, мышца есть, но, например, больше 15 раз отжиматься уже проблемно становиться, а подтягиваться я никогда не умел.
Владение всем этим отличное. А еще водительское есть. Слышал, что с ним в армии попроще будет, если повезет. Правда у меня только В категория.
Владение всем этим отличное. А еще водительское есть. Слышал, что с ним в армии попроще будет, если повезет. Правда у меня только В категория.
Могут водителем-экспедитором взять, если повезёт. Будешь на Уазике офицеров катать туда-сюда, документы всякие между частями развозить.
Не повезёт, срочники с B-категорией не попадают туда. Срочнику сейчас не особо доверяют.
Есть юридические компании, которые на законных основаниях помогают не идти в армию. Даже если нет медицинских оснований, можно каждую медкомиссию обжаловать, потому что она прошла не по правилам. Пока суд да дело, призыв пройдет. И так до следующего.
Можно подробностей по характеристике с места работы/учёбы? Если не учусь и не работаю, то характеристику всё равно нужно? Где тогда её брать? Можно ли старую школьную использовать?
Опять же не юр. вопрос. Можешь и старую взять или сам себе написать. Или прийти в своё бывшее место учёбы и за шоколадку попоросить, чтобы тебе подписали.
Спасибо огромное! Прям просветил меня.
А если я подал заявление на альтернативную, но оказалось, что я попадаю в категорию Г "не годен к военной службе", я ведь все равно попадаю на альтернативную гражданскую? Или нет? Я сейчас "временно не годен", и я не уверен, в какую категорию попаду - "Б" или "Г".
Яб про уголовщину спросил . Подскажите если в курсе , срок для обращения с кассационной жалобой изменяли вроде?
Вечер в хату!
Госдума установила в УПК бессрочный порядок обжалования судебных актов в кассации и надзоре.
Законом из части 3 статьи 401.2 УПК РФ (право на обращение в суд кассационной инстанции) исключается положение, которое устанавливает годичный срок для кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных актов.
Госдума установила в УПК бессрочный порядок обжалования судебных актов в кассации и надзоре.
Законом из части 3 статьи 401.2 УПК РФ (право на обращение в суд кассационной инстанции) исключается положение, которое устанавливает годичный срок для кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных актов.
Есть земельный участок с домом. Земля приватизирована, дом - нет. Это имущество передавалось по наследству и было разделено судом между двумя наследниками 50:50 (хотя один наследник не заявлял о себе, когда умер первый из собственников). В общем, один наследник там сейчас проживает, а второй нет. Второй требует выплату за свою долю (причем, хочет большую сумму, чем написана в себистоимости в документах). Так вот, может ли второй наследник требовать полную единоразовую выплату или же просто продать свою долю без согласия первого наследника (или тупо пустить жильцов)?
Кстати, в суде была мировая, вроде как.
Кстати, в суде была мировая, вроде как.
1. Даже если не заявлял, то права на наследство не теряется. Я хз как там у вас в решении суда написано, но значит это два наследника одной очереди. по 1/2 и всё.
2. У меня куча вопросов. Точно ответить без документов я не могу. Если дом не приватизирован, то он и в наследственную массу не мог включаться, потому что это не частная собственность. Если Вы просто напутали и дом делился и есть свидетельство о праве собственности на дом у каждого, то любой собственник вправе распоряжаться долей как хочет.
Также Вы можете выкупить принудительно его долю по рыночной стоимости, которая проводится оценщиками.
В ст. 252 ГК РФ предусмотрены правила раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли. По общему правилу участники долевой собственности осуществляют названные действия по соглашению. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. В п. 4 данной статьи указано, что несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.
Вопрос о принудительном выкупе разрешается, как правило, судами в делах о выделе доли в натуре. Такой выкуп является исключительным случаем и возможен только при наличии трех условий одновременно: доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. Суды в каждом деле подробно исследуют обстоятельства использования недвижимого имущества, наличия всех трех условий. Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судами на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Четкого определения незначительности доли в праве собственности в законодательстве нет, поэтому этот показатель также устанавливается на основании конкретных фактических обстоятельств дела. В судебной практике сформировался подход, согласно которому незначительность доли обычно заключается в том, что ее обладатель не имеет возможности использовать соразмерную часть жилого помещения, например отдельную комнату. Наоборот, если в квартире имеется изолированная комната, площадь которой соответствует размеру доли истца, такая доля не считается незначительной (Определение Московского городского суда от 11.03.2015 N 4г/4-2430/15)
2. У меня куча вопросов. Точно ответить без документов я не могу. Если дом не приватизирован, то он и в наследственную массу не мог включаться, потому что это не частная собственность. Если Вы просто напутали и дом делился и есть свидетельство о праве собственности на дом у каждого, то любой собственник вправе распоряжаться долей как хочет.
Также Вы можете выкупить принудительно его долю по рыночной стоимости, которая проводится оценщиками.
В ст. 252 ГК РФ предусмотрены правила раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли. По общему правилу участники долевой собственности осуществляют названные действия по соглашению. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности. В п. 4 данной статьи указано, что несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.
Вопрос о принудительном выкупе разрешается, как правило, судами в делах о выделе доли в натуре. Такой выкуп является исключительным случаем и возможен только при наличии трех условий одновременно: доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. Суды в каждом деле подробно исследуют обстоятельства использования недвижимого имущества, наличия всех трех условий. Вопрос о том, имеет ли участник долевой собственности существенный интерес в использовании общего имущества, решается судами на основании исследования и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе нетрудоспособных, и т.д. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
Четкого определения незначительности доли в праве собственности в законодательстве нет, поэтому этот показатель также устанавливается на основании конкретных фактических обстоятельств дела. В судебной практике сформировался подход, согласно которому незначительность доли обычно заключается в том, что ее обладатель не имеет возможности использовать соразмерную часть жилого помещения, например отдельную комнату. Наоборот, если в квартире имеется изолированная комната, площадь которой соответствует размеру доли истца, такая доля не считается незначительной (Определение Московского городского суда от 11.03.2015 N 4г/4-2430/15)
Удержание за использованный "авансом" отпуск при увольнении. Подскажи как свести потерю денег к минимуму? Сколько вообще имеют право удержать с оклада?
Ну смотри. По идее, работодатель вправе удерживать из заработной платы работника, начисленной при увольнении, его задолженность за неотработанные дни отпуска, который был предоставлен авансом (ст. 137 ТК РФ).
При увольнении работника до окончания рабочего года, за который он уже использовал ежегодный оплачиваемый и (или) дополнительный отпуск, работодатель вправе удержать часть оплаты предоставленного авансом отпуска. Если работодатель не может удержать излишне выплаченную сумму за неотработанные дни отпуска в связи с отсутствием или недостаточностью суммы выплаты, причитающейся работнику при увольнении, последний может возместить ее в добровольном порядке. Основания для взыскания образовавшейся задолженности в судебном порядке у работодателя отсутствуют в силу ч. 4 ст. 137 ТК РФ. Данный вывод подтверждается судебной практикой: Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2014 N 19-КГ13-18, Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2013 по делу N 11-37421/2013.
Трудовой кодекс РФ содержит ограничения для удержания за отпуск, предоставленный авансом. Так, удержание не производится при увольнении работника по следующим основаниям:
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- смена собственника имущества организации - в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Плюха в том, что из выплат, причитающихся работнику при увольнении, работодатель вправе удержать не более 20 процентов суммы после вычета НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК РФ, письмо Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 N 22-2-4852). Если размер задолженности превышает 20 процентов заработной платы, то сумма превышения может быть погашена работником добровольно. Основания для взыскания с работника указанной суммы в судебном порядке отсутствуют (ч. 4 ст. 137 ТК РФ, ч. 3 ст. 1109 ГК РФ). Данный вывод подтверждается судебной практикой (Определение Верховного суда РФ от 25.10.2013 N 69-КГ13-6, Определение Московского городского суда от 08.08.2011 по делу N 33-23166).
При увольнении работника до окончания рабочего года, за который он уже использовал ежегодный оплачиваемый и (или) дополнительный отпуск, работодатель вправе удержать часть оплаты предоставленного авансом отпуска. Если работодатель не может удержать излишне выплаченную сумму за неотработанные дни отпуска в связи с отсутствием или недостаточностью суммы выплаты, причитающейся работнику при увольнении, последний может возместить ее в добровольном порядке. Основания для взыскания образовавшейся задолженности в судебном порядке у работодателя отсутствуют в силу ч. 4 ст. 137 ТК РФ. Данный вывод подтверждается судебной практикой: Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2014 N 19-КГ13-18, Апелляционное определение Московского городского суда от 04.12.2013 по делу N 11-37421/2013.
Трудовой кодекс РФ содержит ограничения для удержания за отпуск, предоставленный авансом. Так, удержание не производится при увольнении работника по следующим основаниям:
- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ);
- ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- смена собственника имущества организации - в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- призыв работника на военную службу или направление его на альтернативную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ).
Плюха в том, что из выплат, причитающихся работнику при увольнении, работодатель вправе удержать не более 20 процентов суммы после вычета НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК РФ, письмо Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 N 22-2-4852). Если размер задолженности превышает 20 процентов заработной платы, то сумма превышения может быть погашена работником добровольно. Основания для взыскания с работника указанной суммы в судебном порядке отсутствуют (ч. 4 ст. 137 ТК РФ, ч. 3 ст. 1109 ГК РФ). Данный вывод подтверждается судебной практикой (Определение Верховного суда РФ от 25.10.2013 N 69-КГ13-6, Определение Московского городского суда от 08.08.2011 по делу N 33-23166).
Спасибо. Короче говоря могут удержать только 20% от оклада, а дальше я могу их на хуй послать с остальной суммой? А как быть если удержат больше чем 20% без моего согласия?
Если удержат, то пиши в труд инспекцию по месту жительства. Они их выебут.
Еще раз спасибо!
Нагугли "треугольник Карпмана". И запомни кое-что, ты всегда сам выбираешь, что чувствовать. Попробуй осознать свою чувство, проанализировать его, и задай себе вопрос "Сколько времени я могу уделить этому чувству?".
...хорошо...и...спасибо...
У тачки начали скрипеть задние колодки при езде назад. Узнал что это их болезнь и ничем не лечится. Автомобили До 13 года выпуска при появлении этой проблемы - устанавливали бесплатно приблуду на задние колеса. Тачки которые после 13 года выпускались уже с установленой этой приблудой. Но проблема всеравно оставалась.
Я думаю на что можно сослаться, что бы написать претензию?
По сути скрип и гул это не гарантийный случай, статьи 18-25 отметаются... Но я ведь не знал что этот гул и скрип - "особенность авто".
Я думаю на что можно сослаться, что бы написать претензию?
По сути скрип и гул это не гарантийный случай, статьи 18-25 отметаются... Но я ведь не знал что этот гул и скрип - "особенность авто".
А если провести это через несоблюдение стандартов безопасности? Ладно бы это было там крыло или дворники, но тормоза это же важный элемент конструкции.
Тут только один вариант. Признавать существенным недостатком. Нужна экспертиза, дорогостоящая, ещё не факт, что недостаток признают существенным. но можно попробовать. хотя опять, же "нормальной", по смыслу закона, эксплуатации дефект этот не мешает.
ст. 18 ЗоЗПП В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
ПП ВС РФ
13. Исходя из преамбулы и пункта 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей под существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого наступают правовые последствия, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона, следует понимать:
а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведения товара (работы, услуги) в соответствие с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями), приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.
В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерной затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недостатки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
14. В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока.
И исходя из судебной практики, шансов того, что данный скрип признают существенным недостатком.
Если ещё на гарантии - обращайся за гарантийным ремонтом.
ст. 18 ЗоЗПП В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
ПП ВС РФ
13. Исходя из преамбулы и пункта 1 статьи 20 Закона о защите прав потребителей под существенным недостатком товара (работы, услуги), при возникновении которого наступают правовые последствия, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона, следует понимать:
а) неустранимый недостаток товара (работы, услуги) - недостаток, который не может быть устранен посредством проведения мероприятий по его устранению с целью приведения товара (работы, услуги) в соответствие с обязательными требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке, или условиями договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемыми требованиями), приводящий к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцом и (или) описанием при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
б) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерных расходов, - недостаток, расходы на устранение которого приближены к стоимости или превышают стоимость самого товара (работы, услуги) либо выгоду, которая могла бы быть получена потребителем от его использования.
В отношении технически сложного товара несоразмерность расходов на устранение недостатков товара определяется судом исходя из особенностей товара, цены товара либо иных его свойств;
в) недостаток товара (работы, услуги), который не может быть устранен без несоразмерной затраты времени, - недостаток, на устранение которого затрачивается время, превышающее установленный соглашением сторон в письменной форме и ограниченный сорока пятью днями срок устранения недостатка товара, а если такой срок соглашением сторон не определен, - время, превышающее минимальный срок, объективно необходимый для устранения данного недостатка обычно применяемым способом;
г) недостаток товара (работы, услуги), выявленный неоднократно, - различные недостатки всего товара, выявленные более одного раза, каждый из которых в отдельности делает товар (работу, услугу) не соответствующим обязательным требованиям, предусмотренным законом или в установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий - обычно предъявляемым требованиям) и приводит к невозможности или недопустимости использования данного товара (работы, услуги) в целях, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или в целях, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию;
д) недостаток, который проявляется вновь после его устранения, - недостаток товара, повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению.
14. В отношении технически сложного товара в качестве недостатка товара по пункту 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей следует понимать различные недостатки товара, на устранение которых в совокупности затрачивается время, приводящее к невозможности использования товара (работы, услуги) более чем тридцать дней в течение каждого года гарантийного срока.
И исходя из судебной практики, шансов того, что данный скрип признают существенным недостатком.
Если ещё на гарантии - обращайся за гарантийным ремонтом.
гарантия кончилась, но есть еще надежда на обращение к производителю.
Нахуй пошлют, не трать время)
читал судебное решение. так вот чувак написал претензию производителю авто. те естесветнно хуй забили и не ответили. он по истечению 10 дней обратился в суд по месту жительства. производитель авто естественно забил хуй ехать в какой то мухосранск. ну и суд естественно удовлетотворил иск. чувак выиграл несколько милионов. эта мысль не дает мне покоя :D
Тут видишь, закон, что дышло. Дьявол кроется в деталях. Почитать бы это решение. Разные ситуации бывают, но в твоей ситуации я бы не стал судиться.
Суд постановил ответчику по нашему делу выплатить нам 120к, решение суда передано приставам, 3 года ни слуху ни духу, ответчик даже номер телефона не сменил. Найти не могут. Куда нам обратиться.
Но ведь можно продать долг коллекторам.
на хую он крутил, что суд что коллекторов, что ССП, его когда в мусарню забрали для выяснения обстоятельств он даже паспорт им не показал.
Так это уже не твоя проблема будет. Коллекторы купят долг, ты получишь деньги (скорей всего чуть меньше, чем 120К), а они уже будут с ним ебаться.
Приставов надо дрючить. Если исполнительное производство не прекращено и не окончено постановлением пристава, то нужно им звонить, навещать, интересоваться. жаловаться на них. Если исполнительный лист вернули, то следует иметь ввиду, что возвращение взыскателю исполнительного документа не является препятствием для повторного предъявления исполнительного документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 настоящего Федерального закона (3 года ) При этом срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением исполнительного документа к исполнению; частичным исполнением исполнительного документа должником.После перерыва течение срока предъявления исполнительного документа к исполнению возобновляется. Время, истекшее до прерывания срока, в новый срок не засчитывается. (часть 2 ст. 22 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «Об исполнительном производстве»)
А вообще, если так ничего у должника не нашли, то врядли найдут. Можно ещё долго постоянно подавать исп. лист к исполнению, но ничего не взыскать. Продайте долг кому-нибудь. В интернете найдёте форумы и площадки где парва требования скупают.
А вообще, если так ничего у должника не нашли, то врядли найдут. Можно ещё долго постоянно подавать исп. лист к исполнению, но ничего не взыскать. Продайте долг кому-нибудь. В интернете найдёте форумы и площадки где парва требования скупают.
"При этом срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается предъявлением исполнительного документа к исполнению; частичным исполнением исполнительного документа должником."
А ведь я знал что русский язык можно прокрутить на чём хочешь, но что бы так. Законосоставители могут всё видимо.
А ведь я знал что русский язык можно прокрутить на чём хочешь, но что бы так. Законосоставители могут всё видимо.
Купил я значит видеокарту(gtx 970 ) и узнал что в ней нету заявленной мощности что указывалась( скандал был у нвидиа , то что они в однин из чипов памяти использовали медленный). Какие документы нужны на обмен , вооще возможен он и кому обращаться?Покупал в днс.
эй, вас чето много появляется умных... неси просто претензию, так и напиши что несоответствие.
Пишите им заявление на возврат, опишите ситуацию. Должны пойти на встречу.
А так, можно через суд с экспертизой.
Потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара, установленных в ст. 4 Закона о защите прав потребителей, при условии, что такие требования были предъявлены в течение пятнадцати дней со дня его передачи потребителю.
По истечении этого срока отказ от исполнения договора купли-продажи либо требование о замене технически сложного товара могут быть удовлетворены при наличии хотя бы одного из перечисленных в п. 1 ст. 18 Закона случаев: обнаружение существенного недостатка товара (п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 475 ГК РФ), нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков товара (ст. ст. 20, 21, 22 Закона), невозможность использования товара более 30 дней (в совокупности) в течение каждого года гарантийного срока вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
(П. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей")
А так, можно через суд с экспертизой.
Потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара, установленных в ст. 4 Закона о защите прав потребителей, при условии, что такие требования были предъявлены в течение пятнадцати дней со дня его передачи потребителю.
По истечении этого срока отказ от исполнения договора купли-продажи либо требование о замене технически сложного товара могут быть удовлетворены при наличии хотя бы одного из перечисленных в п. 1 ст. 18 Закона случаев: обнаружение существенного недостатка товара (п. 3 ст. 503, п. 2 ст. 475 ГК РФ), нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков товара (ст. ст. 20, 21, 22 Закона), невозможность использования товара более 30 дней (в совокупности) в течение каждого года гарантийного срока вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
(П. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей")
у нас хитрый клиент есть в городе Х. он заведомо совершает покупки вот с такими косяками, а потом судиться с нами... помню купил он примерно вот такую видюху как у тебя, тыщ за 8, попользовался пару лет а потом обратился с таким как у тебя требованием, только требовал не возврат денег а обмен на такую жу. но вот ж зараза, такой нет и больше не будет, а предоставить аналогичную тоже проблема, т.к. по тем характеристикам аналог стоил около 50 т.р.
Это одно , а у меня другое. Мне собрали у вас(в днс) сборку челик ,который прям хвалил ее(970), говорил что её про запас хватит. А на деле я в вовку на ультрах не могу , видюха не тянет, вот 3.5 забьётся и все фпс до 12 падает аж горит, я там не в фалыч 4к играю чтоб провисало. Уж извините за 26к и такое , я с радостью доплачу и 1070 возьму тогда. У меня частенько с изъянами товар от днс-то планка Озу не робит, то у кнопок телефона краска внутри сошла , то еще чё.
Вопрос про службу в армии. Родился и вырос в Латвии, был негражданином Латвии (да у нас в стране население делится на граждан и неграждан). Поскольку в России были родственники - всей семьей взяли гражданство РФ с постоянным ВНЖ в Латвии. Так не надо делать визу каждый раз когда охота в гости к родне. Меня много пугали рассказами что граждан РФ, которые не служили, могли снять прямо на границе, так что после того как перестал быть студентом в Россию ещё ни разу не ездил. Мне сейчас 27, если что. Собственно, что будет если поеду в Россию? В интернетах пишут много всякого, так что хз чему можно верить :)
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
При этом окончанием призывного возраста является тот день, в который призывнику исполняется 27 лет. Любые попытки призыва на военную службу граждан не достигших 18 лет или достигших 27 лет незаконны.
При этом окончанием призывного возраста является тот день, в который призывнику исполняется 27 лет. Любые попытки призыва на военную службу граждан не достигших 18 лет или достигших 27 лет незаконны.
а преследовать его как уклониста не могут?
Если его призывали и он не явился, то думаю могут, я всё же не юрист
На учёте состоял? Если нет, то поставят на учёт, дадут справочку.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
Статья 52. Зачисление в запас
1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:
уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
успешно завершивших обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончивших эти образовательные учреждения;
не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;
не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет;
уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;
прошедших альтернативную гражданскую службу;
женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
Так что не заметут.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
Статья 52. Зачисление в запас
1. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации создается из числа граждан:
уволенных с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
успешно завершивших обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончивших эти образовательные учреждения;
не прошедших военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;
не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу или не призванных на военную службу по каким-либо другим причинам по достижении ими возраста 27 лет;
уволенных с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленных на воинский учет в военных комиссариатах;
прошедших альтернативную гражданскую службу;
женского пола, имеющих военно-учетную специальность.
Так что не заметут.
Если есть доход, так сказать пассивный.
Продажа грубо говоря на разных стоках (картиночки всякой техники, парфюмерии, етц).
Налог на доход платить нужно? Каков процент будет? И как это сделать. Типа прийти в налоговую и сказать, вот выписки с выводом денег на свою карту, вот по выпискам месячйн заработок, хочу заплатить налог?
Продажа грубо говоря на разных стоках (картиночки всякой техники, парфюмерии, етц).
Налог на доход платить нужно? Каков процент будет? И как это сделать. Типа прийти в налоговую и сказать, вот выписки с выводом денег на свою карту, вот по выпискам месячйн заработок, хочу заплатить налог?
Если тебе нехер делать, то заполняй декларацию и плати 13 % с дохода, при этом приложив все документы)
А если в силу большой любви к Родине не хочется платить налоги с левого дохода, но при этом ты так или иначе светишь эти деньги на официальных банковских счетах, может ли налоговая доебаться до тебя с вопросом о причине регулярного появления у тебя означенных денежных сумм?
Точнее понятно, что доебаться "может" (имеет право), но какова реальная вероятность этого, если "серые" доходы сравнительно невелики (не превышают средний размер зарплат по региону)?
Точнее понятно, что доебаться "может" (имеет право), но какова реальная вероятность этого, если "серые" доходы сравнительно невелики (не превышают средний размер зарплат по региону)?
Я думаю, что тут зависит от суммы. Нас вон в украине из налоговой за фразу "мы пришли налоги заплатить, чп за месяц заработало 3200грн" выгнали со словами "вы чё, ебанулись? пиздуйте отсюда"
"Вероятность крайне мала". Не беспокойся.
Хмм...попробую схитрожопить. Альфа-Банк тут как то начал признавать что Крым отжали, могу ли я на основании какой то патриотической херни отказаться от выплаты кредита?
Коллекторам АБ срать, приставам тоже. Так что своё они заберут.
Да я выплачиваю без опозданий, просто интересно можно ли аннулировать кредит, на этих основаниях
Кредиты за просто хрен никогда не аннулируют.
А как же мои патриотические чувства? Деды воевали, а они такое говорят, негоже платить оскорбляющим мои паторитические чуйства)
Как немного причастный к банковскому делу - односторонний отказ не допускается, только по решению суда.
Это я понимаю, но в суде это весомой хренью будет?
Есть квартира, на которой долг по ЖКХ за отопление, гор воду + пени. После того, как долг образовался, одного из прописанных жильцов выписали и он там больше не проживает (часть долга присудили ему). Так же после этого был оформлен договор соцнайма и лицевой счет был переделан на другого человека, который прописался вместо того первого. Этот второй чел сейчас выписался и квартиру переоформляют на третьего. Вопрос. Что будет с долгом, он останется на втором или перейдет на третьего? Нужно, чтобы долг перешел на третьего. Что для этого нужно?
Так же, может важно, у дома, в котором расположена квартира, нет управляющей компании.
Так же, может важно, у дома, в котором расположена квартира, нет управляющей компании.
Третий был прописан в квартире все это время.
Присуждённый долг следует не за квартирой, а за жильцом. Если в решении суда прописано кто, что и кому должен, то так оно и будет исполнено.
Долг только в квитанциях, суд был только по первому выписанному жильцу.
Так как квартира не в собственности, то пишите в управляйку заявление с указанием того, кто и когда жил, чтобы они долг поделили.
Так нет же управляющей компании.
Ну к тому, кто начислил.
Мног раз натыкался в интернете на истории аля "девушка забеременела от парня без его согласия (влив в себя содержание презерватива, например) и теперь выбивает из него алименты".
Подобное вообще возможно вне супружеских отношений?
Может женщина юридическим путем заставить "левого" мужчину проводить экспертизу на отцовство?
Подобное вообще возможно вне супружеских отношений?
Может женщина юридическим путем заставить "левого" мужчину проводить экспертизу на отцовство?
Это законный пиздец. Если есть иск на установление отцовства и "отец" откажется от прохождения экспертизы, то его и объявят отцом, повесив алименты.
Что за пиздец? 0.о
А на основании чего подается иск? Должны же быть какие-то доказательства или еще что.
Как иначе звезды/бизнесмены живут - любительницы халявы должны постоянно засыпать их подобными претензиями - не проходить же каждый раз экспертизу.
А на основании чего подается иск? Должны же быть какие-то доказательства или еще что.
Как иначе звезды/бизнесмены живут - любительницы халявы должны постоянно засыпать их подобными претензиями - не проходить же каждый раз экспертизу.
*понятно, что у них хорошие адвокаты. Но про основания все равно хотелось бы услышать.
Говорю тебе по опыту своего клиента. Отбились только после экспертизы.
Мде. Забирай содержимое презерватива с собой.
проще и вазектомию. кондом еще и подвести может
Вазектомию по закону разрешают с 35 лет, если есть 2 ребёнка.
А за бугром?
Бугры - они разные бывают, как и их законодательства. Гугл тебе в помощь.
Не связывайся с этими коварными существами. Лучше быть калдуном и метать фаерболы.
На сегодня я, пожалуй, кончу. Буду отвечать по мере появления времени.
Если будет время ответь на такой вопрос. В будущем предполагаю обратиться в суд по вопросу взыскания денег по расписке, я знаю что ответчик должен возместить деньги за ту же госпошлину, но возможно ли ещё во взыскания добавить будущие пропущенные дни на работе по причине требования быть на заседании?
Я сталкивался с возвратом долга по расписке. Самый простой вариант указать в заявлении сумму долга + госпошлину. Все остальное, типа проценты, взыскания, моральный ущерб и тп суд скорее всего не засчитает. И кстати, у меня решения суд принимал без моего участия, заочно. Если расписка нормальная и должник не шибко прошаренный юрист, то проблем не будет.
Как ты сложно пишешь. Почти ничё не понял. По расписке можешь взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами (395 ГК) с требованием о расчёте на конкретную дату и просьбой о взыскании по день фактического исполнения (после поучения судебного решения, расчёт по день взыскания делают приставы, но это гемор и проценты копейшные), оплату услуг представителя. "Будущие пропущенные дни на работе по причине требования быть на заседании" - это есть абстрактные убытки, которые взыскать невозможно. Долго объяснять почему нет, приводить теорию, судебную практику... Так что просто поверь.
Спасибо за ответ
Как откосить?
Сесть на пятёру.
в 2002 году у меня умер отец,так как мне было 14 лет оформлением наследства занималась моя маман,которая со временем на это дело подзабила,не важно по каким причинам,в итоге сейчас ничего не оформлено.Наследство-половина частного дома в Подмосковье, эта поовина должна делиться на двоих-меня и мою старшую сестру.Так вот она подсуетилась вовремя и свою долю оформила.Есть ли шанс оформить наследство сейчас,сколько примерно стоит и стоит ли вообще этим заниматься?не то чтобы мне сильно нужна была эта часть дома, но все же лучше иметь хоть какой-то угол свой чем хуй да нихуя)
Смотри ответ на шестой вопрос. Раскрывалось буквально то же самое.
Почитал, полезно, спасибо за наводку.
Этим стоит заниматься. Попробуйте сначала пойти по пути наименьшего сопротивления - обратитесь к нотариусу, может он выдаст Вам свидетельство о праве на наследство, учитывая то, что сестра оформила свою долю (то есть наследство принято). Потом с этим свидетельством в ЕГРН зарегистрируете свою долю. Другой вариант - получение свидетельства о праве на наследство через суд. (хотя вроде спора о праве тут нет и всё сделает нотариус) По расценкам нотариальной палаты Вашей местности я не знаю как обстоят дела, поэтому не смогу сориентировать по стоимости.
Спасибо за ответ!Спора никакого нету, так как сестра не препятствует никак.
как будет время, ответь, пожалуйста, на это:
отец имеет дочь от первого брака, будет ли она претендовать на имущество которое было куплено совместно с новой женой (моя мать)
если да, то как сделать чтобы она к этому отношения не имела.
не подумайте ничего плохого, вопросом задалась моя мать и она хочет, чтобы все отошло нам с братом. так уж вышло, что деньги на покупку всего этого заработала именно она.
отец имеет дочь от первого брака, будет ли она претендовать на имущество которое было куплено совместно с новой женой (моя мать)
если да, то как сделать чтобы она к этому отношения не имела.
не подумайте ничего плохого, вопросом задалась моя мать и она хочет, чтобы все отошло нам с братом. так уж вышло, что деньги на покупку всего этого заработала именно она.
а Вы батю собрались того? супруги и дети - наследники одной очереди и его часть имущества распределяется в равных долях между ними. Самым надежным способом "чтобы она к этому отношения не имела" - будет завещание бати с указанием круга наследников. Но! батя обязательно должен дожить до совершеннолетия дочи, т.к. несовершеннолетние и нетрудоспособные дети являются обязательными наследниками и получают половину доли, которая причиталась бы им, если бы не было завещания.
не собирается никто никого того. просто родители скоро разменяют 6-ой десяток, вот и озадачились.
дочке его уже за 30
дочке его уже за 30
Если наследодатель пребывает в супружеских отношениях, то все имущество, которые было приобретено с момента бракосочетания, принадлежит мужу и жене на праве совместной собственности – независимо от того на чьи деньги было куплено, на чье имя зарегистрировано. Одной половиной этого имущества владеет муж, второй половиной – жена.
Если один из супругов умирает, наследованию подлежит только принадлежащая ему половина совместного имущества. А также личное имущество (полученное в дар, унаследованное), не являющееся совместной супружеской собственностью.
Чтобы исключить его дочь от первого брака из наследования 1/2 квартиры (совместно нажитое имущество) есть два варианта:
-они вместе идут к нотариусу и оформляют завещание на Вас с братом (то есть каждый из них завещает свою долю вам обоим)
-сложный и муторный, зависящий от происхождения денежных средств на квартиру: подготовить документы, что деньги на хату возникли из дарения или сама хата подарена. Но это крайне сложно, там нужно документы всякие подделывать, которые можно оспорить. В этом случае делёж наследства может надолго затянуться.
Если один из супругов умирает, наследованию подлежит только принадлежащая ему половина совместного имущества. А также личное имущество (полученное в дар, унаследованное), не являющееся совместной супружеской собственностью.
Чтобы исключить его дочь от первого брака из наследования 1/2 квартиры (совместно нажитое имущество) есть два варианта:
-они вместе идут к нотариусу и оформляют завещание на Вас с братом (то есть каждый из них завещает свою долю вам обоим)
-сложный и муторный, зависящий от происхождения денежных средств на квартиру: подготовить документы, что деньги на хату возникли из дарения или сама хата подарена. Но это крайне сложно, там нужно документы всякие подделывать, которые можно оспорить. В этом случае делёж наследства может надолго затянуться.
Точно, обратитесь к этим самым, которые карму сливают ;)
Просто от меня ушла любимая девушка, я попал в ДТП, не успев застраховать машину, намудил в показаниях счётчиков и пришлось доплатить 10 тыщ за коммуналку. А эта тема стала для меня тихим прибежищем для успокоения нервов и траты свободного времени с пользой.
Такой вопрос, после учёбы я обязан отработать 4 года на предприятии , но в то же время подлежу призыву на военную службу. Получается я устраиваюсь на работу , иду в военкомат беру соответствующие бумаги о призыве и несу на место работы. Далее я призываюсь на срочную службу. Вопрос в том сохранится за мной рабочее место по окончании службы?
Трудовой кодекс не предусматривает сохранения за работником места работы на период службы в армии. Согласно п. 1 части первой ст. 83 ТК РФ призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную службу является основанием для прекращения трудового договора. Что касается трудоустройства уволенных военнослужащих, то законодатель не обязывает работодателей предоставлять работу бывшему работнику после увольнения его с военной службы. Однако условие о сохранении за работником рабочего места в указанном случае можно закрепить в коллективном договоре предприятия. На период службы Вашего сотрудника на его место может быть принят другой работник. Ст.59 ТК РФ допускает заключение срочного трудового договора на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы. Другим вариантом решения этого вопроса является временный перевод другого сотрудника до выхода на работу бывшего военнослужащего, за которым на основании коллективного договора сохранялось рабочее место. Поэтому Вам необходимо узнать, предусмотрено ли подобное положение в коллективном договоре Вашего предприятия.
спасибо)
Лет 10 назад был основан студклуб на базе университета и все эти 10 лет университет предоставлял помещения для проведения собраний и фестиваля. 6 лет назад было придумано названия фестивалю и маскот который придумали участники клуба. Имеют ли право участники клуба использовать названия фестиваля и маскот после расформирования клуба на базе университета?
Конечно имеют, если университет не основал под это дело юр.лицо или зарегал товарный знак или фирменное наименование.
Оуй, ничосе какая тема, можно я тоже вовпросик задам)
Купил трубу в ноябре 2015г.
И как то не пользовался ей почти, как будильник использовал, звонил редко (раз 50отслиы), в инет даже не выходил и приложения не ставил (короч как новая).
Так вот вопрос: ""как можно за неё деньги вернуть или поменять на другую?""
Гарантия год (уже прошла). На форуме почитал на этих трубках отваливается симка и ето болезнь не лечится, меняют в сервисе новую плату и всеравно такой же косяк.
(мой еще не заболел, так что экспертиза не проканает).
Срок эксплуатации производитель указал 2года с момента производства (06.2015 - в июне этого года кончится)
С уважением, Спасибо!
Купил трубу в ноябре 2015г.
И как то не пользовался ей почти, как будильник использовал, звонил редко (раз 50отслиы), в инет даже не выходил и приложения не ставил (короч как новая).
Так вот вопрос: ""как можно за неё деньги вернуть или поменять на другую?""
Гарантия год (уже прошла). На форуме почитал на этих трубках отваливается симка и ето болезнь не лечится, меняют в сервисе новую плату и всеравно такой же косяк.
(мой еще не заболел, так что экспертиза не проканает).
Срок эксплуатации производитель указал 2года с момента производства (06.2015 - в июне этого года кончится)
С уважением, Спасибо!
Смотрите выше я отвечал про видюху и возврат исправного технически сложного товара.
Знакомая решила что пора завести ребенка. Предлагает поучавствовать биоматериалом и признанием отцовства в свидетельстве о рождении будующей личинки, финансирование берет на себя. Грозят ли в этом случае алименты, если она передумает со временем насчет своей финансовой состоятельности. И тот же вопрос в случае, если биоматериал будет не мой, но в графе отец - я.
Да. Разводит на лоха. Отказ от отцовства не предусмотрен, а даже лишение родительских прав не значит обязанности по содержанию ребёнка.
Пахнет очень и очень горелым, потому что обязанности по содержанию личинки упадут на тебя, если пропишешься в графе "отец". А если и не пропишешься, то это всегда несложно установить. Пускай в банк спермы за кредитом обращается.
Если фактически батей не будешь являться, то оспоришь биологическое отцовство в судебном порядке, если предъявят алименты - и будешь таков. Но это муторно немного, плюс за экспертизу ДНК платить и не факт, что её стоимость обратно взыщешь. Опять-таки, юриста нанимать, вот это всё.
Пахнет очень и очень горелым, потому что обязанности по содержанию личинки упадут на тебя, если пропишешься в графе "отец". А если и не пропишешься, то это всегда несложно установить. Пускай в банк спермы за кредитом обращается.
Если фактически батей не будешь являться, то оспоришь биологическое отцовство в судебном порядке, если предъявят алименты - и будешь таков. Но это муторно немного, плюс за экспертизу ДНК платить и не факт, что её стоимость обратно взыщешь. Опять-таки, юриста нанимать, вот это всё.
Благодарю за ответ, чего то меня тоже сомнения с самого начала гложут, почему готового сразу не взять.
1. Делаешь вазектомию.
2. Ебешь шкуру забесплатно.
3. ??????????
4. ПРОФИТ!!!!1
2. Ебешь шкуру забесплатно.
3. ??????????
4. ПРОФИТ!!!!1
Она предъявляет тебе беременность (внезапно!!!), ты такой "справочкаокда?"
Чтоб сделать в России (и получить справочку) - нужно быть пять лет как магом и иметь в наличии двух детенышей.
А если делать не в России - то зарубежной справочкой подтереться можно будет в случае судебных разборок.
А если делать не в России - то зарубежной справочкой подтереться можно будет в случае судебных разборок.
А еще в России можно забашлять доктору за справочку о медецинских показаниях к проведению вазектомии. Тогда вполне делают и в России.
А в судебных разборках справочка о вазектамии вообще, скорее всего, ничего значить не будет. А вот результаты теста на отцовство будут.
А в судебных разборках справочка о вазектамии вообще, скорее всего, ничего значить не будет. А вот результаты теста на отцовство будут.
Ахаха, че только не придумают. Легко может взыскать алименты. Если биоматериал не Ваш тут всё просто - оспариваете отцовство через экспертизу.
Доброго вечера, ПравознавецЪ!
История такая: Учился в универе бакалавриат-магистратура-аспирантура, все на очном. Во время первого года (или второго, не помню точно) учебы в аспирантуре проходил призывную комиссию для продления отсрочки. Так как очная аспирантура у меня была три года и есть возможность ее продлять на год, отсрочку я получил на все четыре года обучения (с учетом дополнительного года) и дату в приписном поставили такую, что на этот момент мне уже исполнится 27. После окончания отсрочки я со спокойной совестью пришел в военкомат за военником, а они мне такое говорят: Ты "уклонист", дополнительный год обучения тебе нужно было заново выпрашивать, мы выдаем тебе справку "не прошел ВС не имея на то законных оснований".
Вопрос такой, есть ли возможность получить военник? Нужен ли он вообще в принципе?
пс. справку до сих пор не брал, так как думал что решу вопрос. Но связи с генералами, проректорами, военкомами не помогли.
История такая: Учился в универе бакалавриат-магистратура-аспирантура, все на очном. Во время первого года (или второго, не помню точно) учебы в аспирантуре проходил призывную комиссию для продления отсрочки. Так как очная аспирантура у меня была три года и есть возможность ее продлять на год, отсрочку я получил на все четыре года обучения (с учетом дополнительного года) и дату в приписном поставили такую, что на этот момент мне уже исполнится 27. После окончания отсрочки я со спокойной совестью пришел в военкомат за военником, а они мне такое говорят: Ты "уклонист", дополнительный год обучения тебе нужно было заново выпрашивать, мы выдаем тебе справку "не прошел ВС не имея на то законных оснований".
Вопрос такой, есть ли возможность получить военник? Нужен ли он вообще в принципе?
пс. справку до сих пор не брал, так как думал что решу вопрос. Но связи с генералами, проректорами, военкомами не помогли.
прикольно, а повесткой тебя вызывали?
На руки точно не получал.
Ссылаются на закон, что при изменении места жительства, регистрации брака, продления учебы (в данном случае, конкретно на последнее) военнообязанный должен сам явиться в военкомат и известить об изменениях, бегать за ним никто не должен.
Ссылаются на закон, что при изменении места жительства, регистрации брака, продления учебы (в данном случае, конкретно на последнее) военнообязанный должен сам явиться в военкомат и известить об изменениях, бегать за ним никто не должен.
к размышлению нашел :
34. При зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения ими возраста 27 лет военную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия на основании документов воинского учета, хранящихся в отделе (муниципальном) (личное дело призывника, учетно-алфавитная книга), а для граждан, не состоявших на воинском учете, на основании справок соответствующих отделов (муниципальных) выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое заключение выносится, если гражданин не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная с 1 января 2014 г., при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную службу.
Справку выдают не если гражданин не дотащил бумажку, не если у коммисара левая пятка так решила, а если не имел законных оснований. Там они еще по этому закону новому должны сами вызывать, если не сообщил о продлении.
Получать документы в соответствии вот с этим
35. Председатель призывной комиссии объявляет заключение гражданину, в отношении которого оно принято, и по заявлению гражданина в течение 5 дней со дня обращения вручает ему копию заключения либо направляет ее заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении гражданина, или по месту его жительства либо пребывания, если в заявлении не указан адрес.
36. В соответствии с решением призывной комиссии о зачислении гражданина, достигшего возраста 27 лет, в запас и вынесенным в отношении него заключением начальник отдела (муниципального) обязан оформить соответствующие документы. При этом гражданину назначается срок явки в отдел (муниципальный) для получения документов воинского учета.
нанимать юриста, ибо сам ты хуй правильно документы оформишь, и в суд, имхо
34. При зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения ими возраста 27 лет военную службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная комиссия на основании документов воинского учета, хранящихся в отделе (муниципальном) (личное дело призывника, учетно-алфавитная книга), а для граждан, не состоявших на воинском учете, на основании справок соответствующих отделов (муниципальных) выносит заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое заключение выносится, если гражданин не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная с 1 января 2014 г., при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на военную службу.
Справку выдают не если гражданин не дотащил бумажку, не если у коммисара левая пятка так решила, а если не имел законных оснований. Там они еще по этому закону новому должны сами вызывать, если не сообщил о продлении.
Получать документы в соответствии вот с этим
35. Председатель призывной комиссии объявляет заключение гражданину, в отношении которого оно принято, и по заявлению гражданина в течение 5 дней со дня обращения вручает ему копию заключения либо направляет ее заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении гражданина, или по месту его жительства либо пребывания, если в заявлении не указан адрес.
36. В соответствии с решением призывной комиссии о зачислении гражданина, достигшего возраста 27 лет, в запас и вынесенным в отношении него заключением начальник отдела (муниципального) обязан оформить соответствующие документы. При этом гражданину назначается срок явки в отдел (муниципальный) для получения документов воинского учета.
нанимать юриста, ибо сам ты хуй правильно документы оформишь, и в суд, имхо
Я обращался к различным антиармейским юристам, и они сначала говорили либо не знают таких тонкостей, либо что дело в шляпе. Но когда речь заходила о "каком-либо" документе от университета, в котором было бы написано о продлении обучения возникали вопросы: какой документ конкретно, кто конкретно должен его выдать и т.д. В университете отказались вообще что-либо выдавать, ссылаясь на отсутствие четко определенного документа о продлении обучения. Смог получить только "характеристику для военкома" от проректора - действия не возымела.
Ну и вопрос о целесообразности военника остается: какие ограничения формальные и неформальные меня могут касаться имея в наличии справку, могу ли я работать на общих основаниях в университете?
Ну и вопрос о целесообразности военника остается: какие ограничения формальные и неформальные меня могут касаться имея в наличии справку, могу ли я работать на общих основаниях в университете?
>> В университете отказались вообще что-либо выдавать, ссылаясь на отсутствие четко определенного документа о продлении обучения.
- дык взял бы просто справку о том, что проходил обучение.
>> какие ограничения формальные и неформальные меня могут касаться имея в наличии справку
- сейчас только на госслужбу не можешь поступать. Работники университета не являются госслужащими, это всякие там депутаты, министры. Но зная наших ебнутых законотворцев - я бы озаботился этим вопросом сразу, с них станется издать указ лет через 20 "кто без военника - по субботам в жепы ебать", когда уже никто и разбираться не станет почему ты не служил, а вместо университета храм заебенят.
- дык взял бы просто справку о том, что проходил обучение.
>> какие ограничения формальные и неформальные меня могут касаться имея в наличии справку
- сейчас только на госслужбу не можешь поступать. Работники университета не являются госслужащими, это всякие там депутаты, министры. Но зная наших ебнутых законотворцев - я бы озаботился этим вопросом сразу, с них станется издать указ лет через 20 "кто без военника - по субботам в жепы ебать", когда уже никто и разбираться не станет почему ты не служил, а вместо университета храм заебенят.
Зная наших ебанутых законотворцев, с той же вероятностью может появиться указ "За батюшку-царя нужно служить 25 лет, а кто не дослужил - тех забираем еще раз".
Так что наличие/отсутствие какой-то бумажки не имеет в этом разрезе никакого смысла.
Так что наличие/отсутствие какой-то бумажки не имеет в этом разрезе никакого смысла.
В том и дело, что универ теперь может дать только справку без дополнительного года, так как никаких документов подтверждающих у них не предусмотрено (хотя я лично в конце третьего года с результатами работы приходил к науч проректору, который определял, давать или нет еще один год обучения).
Если просто брать справку, то получается, у меня отсрочка закончилась до даты в приписном и до 27ми летия.
Если просто брать справку, то получается, у меня отсрочка закончилась до даты в приписном и до 27ми летия.
Единственное, что ограничен доступ к устройству на работу в госучреждениях, организациях с государственным участием.
Надо взять справку о том, что проходил обучение по очной форме.
Дата в приписном не является отсрочкой сама по себе, должно быть решение призывной комиссии (на основании которого уже и ставится дата в приписном).
Формально насчет лишнего года они правы, но всё зависит от того самого решения.
Так что имхо видится подобная схема:
- берешь справку в универе о сроках обучения,
- пишешь официальную писулину в военкомат с приложением копии справки (прошу выдать военный билет блабла учился блабла копия справки прилагается), если не будут регистрировать в канцелярии военкомата - то через почту, с описью.
- получаешь официальный ответ от военкомата ("хуй тебе, а не военник"), либо не получаешь в течение двух недель с момента получения ими твоего письма.
- подаешь судебный иск с приложением всего вышеперечисленного.
Тут варианта два - либо военкомат в ходе судебного разбирательства предоставляет решение комиссии об отсрочке на три года, либо на четыре.
А вообще - нахер он тебе так принципиально нужен? Мне 34, военник не получал (как и справку), как-то лениво было туда ходить за ними, анализы сдавать, комиссии эти проходить... Ни разу отсутствие его проблемой не было. Но если планируешь с госслужбой связываться - тогда да.
Формально насчет лишнего года они правы, но всё зависит от того самого решения.
Так что имхо видится подобная схема:
- берешь справку в универе о сроках обучения,
- пишешь официальную писулину в военкомат с приложением копии справки (прошу выдать военный билет блабла учился блабла копия справки прилагается), если не будут регистрировать в канцелярии военкомата - то через почту, с описью.
- получаешь официальный ответ от военкомата ("хуй тебе, а не военник"), либо не получаешь в течение двух недель с момента получения ими твоего письма.
- подаешь судебный иск с приложением всего вышеперечисленного.
Тут варианта два - либо военкомат в ходе судебного разбирательства предоставляет решение комиссии об отсрочке на три года, либо на четыре.
А вообще - нахер он тебе так принципиально нужен? Мне 34, военник не получал (как и справку), как-то лениво было туда ходить за ними, анализы сдавать, комиссии эти проходить... Ни разу отсутствие его проблемой не было. Но если планируешь с госслужбой связываться - тогда да.
Во время прохождения комиссии, та приняла решения о предоставлении четыре лет, и в приписном они поставили дату с учетом 4-х лет обучения. Когда пришел брать военник (комиссию пришлось заново проходить), оная приняла решение о том, что четвертый год мне нужно было отдельно выпрашивать, и оснований у меня нет, так как нет четкой бумажки о том, что я учился дополнительно один год.
В госслужбу идти не планирую, но есть опасения, что каким-то образом эту ситуацию могут толковать шире, например, запрет работы в бюджетных организациях, запрет работы в компаниях, где доля государства больше 50%, запрет (при организации своей фирмы) на участие в гос тендерах и т.п.
В госслужбу идти не планирую, но есть опасения, что каким-то образом эту ситуацию могут толковать шире, например, запрет работы в бюджетных организациях, запрет работы в компаниях, где доля государства больше 50%, запрет (при организации своей фирмы) на участие в гос тендерах и т.п.
А по факту учился четыре года?
По факту учился четыре года. Хотя что считать обучением тоже вопрос: занимался материалом по кандидатской, публиковал статьи (конкретные материалы я принес на комиссию). Из-за того, что мои исследования сильно привязаны ко времени (и есть еще объективные причины), написать кандидатскую в срок 3-4 года было малореально. В следствии этого, у меня еще не было даже предзащиты.
Да пофиг, что конкретно делал, главное что по факту числился четыре года. На итоги тоже пофиг - хоть защитился, хоть нет, в законе этого критерия нет, только факт обучения в аспирантуре.
Тогда тем более по вышеописанной схеме.
Тогда тем более по вышеописанной схеме.
Ну проблема сейчас в этом и заключается, что в универе не дают никакого документа, подтверждающего дополнительный год обучения/защиты. Просто никакого. В итоге формально получается, я просто год сотрудничал с кафедрой на свободных началах.
Можете пойти и получить через суд военник. Но по сути то он вам к чему? Если только красоваться им перед быдлянами, типа "я служыл".
Я правильно понимаю, работать в НИИ РАН или госуниверситете не получится с такой справкой? Или на усмотрение работодателя?
Разговаривал с начальником отдела кадров в университете, он сказал что препятствием это не послужит, но то Как он это сказал, вызвало во мне большие сомнения.
Разговаривал с начальником отдела кадров в университете, он сказал что препятствием это не послужит, но то Как он это сказал, вызвало во мне большие сомнения.
Ну знаешь это будет вечным поводом в любое время тебя слить.
Вас понял.
Спасибо всем за советы-ответы.
Сейчас надо все взвесить: стоит ли заниматься военником и тратить драгоценное время, силы и средства на его получение (которое и так потрачено в огромном количестве и безрезультатно), или направить ограниченные доступные ресурсы на достижение своей цели в жизни.
С одной стороны, очень плохо если будут рычаги влияния, и придется часто корректировать свои пути достижения цели. С другой стороны, армейка как таковая мне всегда претила своей сущностью. И, следовательно, не иметь военник не служив - это очередная галочка к списку своих поступков по совести.
Пока для меня сложность заключается в прогнозировании последствий пересечений этих событий в будущем...
Еще раз спасибо!
Спасибо всем за советы-ответы.
Сейчас надо все взвесить: стоит ли заниматься военником и тратить драгоценное время, силы и средства на его получение (которое и так потрачено в огромном количестве и безрезультатно), или направить ограниченные доступные ресурсы на достижение своей цели в жизни.
С одной стороны, очень плохо если будут рычаги влияния, и придется часто корректировать свои пути достижения цели. С другой стороны, армейка как таковая мне всегда претила своей сущностью. И, следовательно, не иметь военник не служив - это очередная галочка к списку своих поступков по совести.
Пока для меня сложность заключается в прогнозировании последствий пересечений этих событий в будущем...
Еще раз спасибо!
Хотел бы вдогоноку отметить, что на всяких госслужбах, имхо, при необходимости и желании хватит и других поводов для слива помимо отсутствия военника. Это же относится к упомянутым бюджетным организациям, тендерам и прочему.
Воу, классный чел, как раз сделал то, чего не хватает, консультация сейчас всем нужна.
Доброго времени суток. Вопрос про моральный вред. Ситуация следующая: в 2013 году продал в коммуналке комнату товарищу N. Сам сменил место жительства в том же городе. По какой-то причине, счета за газ, воду, электроэнергию и прочее продолжали присылать на мое имя на адрес коммуналки (товарищ N пропал). В октябре 2016 с зарплаты начали автоматически высчитывать долги за комнату в коммуналке. В суде это дело обжаловал, вычеты вернули спустя 6 месяцев. Могу я подать в суд на государство за причинение мне материального вреда, вызванного тратой времени и денег на услуги юриста, посещение гос реестра, а также тратами собственных средств на получение документов, которые я использовал в качестве доказательств? И если да, то на какую сумму я могу рассчитывать?
По идее нужно было услуги адвоката включить в иск, когда обжаловали. Насчет взыскать сейчас не могу точно сказать, но по моему опыту общения с судебной системой - овчинка выделки не стоит. Думаю топикстартер Вам тоже самое скажет.
Спасибо вам за ответ. Правильно ли я понял - судебная система в нашей стране (РФ) построена так, что ели она ошиблась, то привлечь ее к ответу будет затрудненным, изматывающим делом, которое в первую очередь будет невыгодно истцу?
Поверьте, я понимаю Вашу обиду. Но тем не менее Ваш вопрос скорее риторический и политиканский. Любая судебная система построена так, что любое общение с ней будет затрудненным, изматывающим делом. Но лучше чем верховенство закона и конкуренция доказательств человечество еще ничего не придумало, к сожалению. Проблема судебной системы в РФ скорее в как раз в отсутствии нормального следования этим принципам, ИМХО.
Фига в том, что суд принимает решение на основе имеющихся в деле документов (ну и устных комментариев участников процесса, при их наличии и зафиксированных в протоколе). Коммунальщики подали иск (неважно в какой форме), приложили свои бумажки о наличии долга, суд вызвал тебя повесткой, ты не явился (т.к. переехал), суд принял решение на основании бумажек коммунальщиков.
Как бы разбираться в личных мотивах и предполагать, что вдруг ты переехал, вдруг продал, вдруг еще что-нибудь, суд не должен и не обязан, иначе это будет не суд, а телешоу "Час суда".
Получить возмещение в данной ситуации можно либо с коммунальщиков, либо с минимальной вероятностью с товарища N (он как бы вообще не при делах в данном случае).
Как бы разбираться в личных мотивах и предполагать, что вдруг ты переехал, вдруг продал, вдруг еще что-нибудь, суд не должен и не обязан, иначе это будет не суд, а телешоу "Час суда".
Получить возмещение в данной ситуации можно либо с коммунальщиков, либо с минимальной вероятностью с товарища N (он как бы вообще не при делах в данном случае).
Именно.
Нет, не можете. Услуги юриста и иные траты вы могли с управляйки взыскать, приложив документы, фактически подтверждающие данные расходы. Свои нравственные и физические страдания (моральный вред) тут не доказать.
Можно ли привлечь к ответу юриста, давшего бесплатною консультацию (лично или на сайте), которая привела к проигрышу дела или к ужесточению вердикта, или типо того?
нет, и даже наемного адвоката не можешь. Максимум накапать в коллегию адвокатов, но там должно быть действительно что то серьезное.
Неа. Прчинно-следсвтенную связь не докажете.
Спасибо за тему! Вопрос 1 и 2 по ТК РФ.
1. Вышел на работу после длительного больничного. Сколько дней по закону могу не предоставлять больничный без санкций привлечения к дисциплинарным наказаниям? Читал, что можно в течении 6 месяцев предоставлять больничный.
2. Хочу в отпуск на три недели в мае-июне. Не отпускают даже на неделю. Есть две недели с прошлого года и в этом не брал еще. Самое паршивое даже график отпусков не дают посмотреть, а мои хотелки не подтверждали. Читал, что работодатель обязан предоставить отпуск за прошлый год в любое удобное для меня время. Так ли это? Как быть с еще одной неделей?
P.S. Желательно пути решения без внешних бесполезных органов типа трудовой инспекции.
Автору плюс 100 к карме+++
1. Вышел на работу после длительного больничного. Сколько дней по закону могу не предоставлять больничный без санкций привлечения к дисциплинарным наказаниям? Читал, что можно в течении 6 месяцев предоставлять больничный.
2. Хочу в отпуск на три недели в мае-июне. Не отпускают даже на неделю. Есть две недели с прошлого года и в этом не брал еще. Самое паршивое даже график отпусков не дают посмотреть, а мои хотелки не подтверждали. Читал, что работодатель обязан предоставить отпуск за прошлый год в любое удобное для меня время. Так ли это? Как быть с еще одной неделей?
P.S. Желательно пути решения без внешних бесполезных органов типа трудовой инспекции.
Автору плюс 100 к карме+++
По идее график отпусков на будущий год утверждается и подписывается до конца текущего года. Ты подписывал что-то подобное?
Болел в это время, а сейчас ничего подписывать не предлагают.
1. Как сказано в п. 1 ст. 12 Закона от 29.12.1996 года № 255-ФЗ, срок сдачи больничного листа работодателю установлен в течение полугода с того момента, как этот больничный будет закрыт.
2. В исключительных случаях с согласия работника допускается перенос отпуска на следующий рабочий год, если отпуск не был использован им в текущем году (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 124 ТК РФ непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещено. Работодатель обязан учесть неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска при составлении графика отпусков. При этом график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Работодатель должен предоставлять работнику отпуск без его заявления, так как отпуск предоставляется на основании графика отпусков, а не на основании заявления работника.
К сведению. Работник подает заявление, касающееся отпуска, когда у него есть право:
- на досрочное предоставление отпуска;
- на выбор времени отпуска;
- на продление или перенос отпуска (например, в случае болезни).
В Письме от 08.06.2007 N 1921-6 Роструд уточнил, что ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем. В течение календарного года работник может использовать несколько отпусков. Этот вопрос решается по соглашению между работником и работодателем или на основании графика отпусков. Если сотрудник не использует все отпуска за предыдущие годы, он вправе получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении.
Если по каким-либо причинам работники имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды, за ними сохраняется право на использование всех полагающихся им ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. ст. 114, 122, 124 ТК РФ).
В какой последовательности следует предоставлять работнику не использованные им ежегодные отпуска? Трудовое законодательство не содержит положений, предусматривающих использование отпусков за рабочие периоды в хронологической последовательности (Письмо Роструда от 01.03.2007 N 473-6-0).
Например, работник был принят на работу в организацию 10 января 2013 г. В силу различных причин ему не предоставлялись ежегодные отпуска до 2016 г. По графику с 1 июля работнику предоставляется 14 дней ежегодного оплачиваемого отпуска за рабочий период с 10 января 2016 г. по 9 января 2017 г. По заявлению работника к этому отпуску присоединяется ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней за рабочий период с 10.01.2015 по 09.01.2016. Затем в сентябре работник планирует использовать очередной отпуск за рабочий период с 10.01.2013 по 09.01.2014.
К сведению. В отличие от календарного года, рабочий год исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу (п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 N 169, действующих в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ (Письмо Роструда от 18.12.2012 N 1519-6-1)).
2. В исключительных случаях с согласия работника допускается перенос отпуска на следующий рабочий год, если отпуск не был использован им в текущем году (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 124 ТК РФ непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещено. Работодатель обязан учесть неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска при составлении графика отпусков. При этом график отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Работодатель должен предоставлять работнику отпуск без его заявления, так как отпуск предоставляется на основании графика отпусков, а не на основании заявления работника.
К сведению. Работник подает заявление, касающееся отпуска, когда у него есть право:
- на досрочное предоставление отпуска;
- на выбор времени отпуска;
- на продление или перенос отпуска (например, в случае болезни).
В Письме от 08.06.2007 N 1921-6 Роструд уточнил, что ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем. В течение календарного года работник может использовать несколько отпусков. Этот вопрос решается по соглашению между работником и работодателем или на основании графика отпусков. Если сотрудник не использует все отпуска за предыдущие годы, он вправе получить денежную компенсацию за неиспользованные отпуска при увольнении.
Если по каким-либо причинам работники имеют неиспользованные ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды, за ними сохраняется право на использование всех полагающихся им ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. ст. 114, 122, 124 ТК РФ).
В какой последовательности следует предоставлять работнику не использованные им ежегодные отпуска? Трудовое законодательство не содержит положений, предусматривающих использование отпусков за рабочие периоды в хронологической последовательности (Письмо Роструда от 01.03.2007 N 473-6-0).
Например, работник был принят на работу в организацию 10 января 2013 г. В силу различных причин ему не предоставлялись ежегодные отпуска до 2016 г. По графику с 1 июля работнику предоставляется 14 дней ежегодного оплачиваемого отпуска за рабочий период с 10 января 2016 г. по 9 января 2017 г. По заявлению работника к этому отпуску присоединяется ежегодный отпуск продолжительностью 28 дней за рабочий период с 10.01.2015 по 09.01.2016. Затем в сентябре работник планирует использовать очередной отпуск за рабочий период с 10.01.2013 по 09.01.2014.
К сведению. В отличие от календарного года, рабочий год исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу (п. 1 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 N 169, действующих в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ (Письмо Роструда от 18.12.2012 N 1519-6-1)).
День добрый. Вопрос таков. У меня погиб родственник от рака. В последние дни он лежал в хосписе под обезболивающими. После смерти при проверке счетов родственника было обнаружено что один из наследников снял деньги со счета т.к. у него была доверенность на счета. Деньги были сняты до гибели родственника. Возможно ли написать заявление что деньги были сняты со счета когда человек по сути не мог отвечать за свой здравый смысл. Справки из хосписа есть.
Все упирается в доверенность, а точнее в каком состоянии она было написана. В доверенности обычно присутствуют фразы о том, что текст доверенности прочитан вслух, о том, что личность доверителя установлена и, самое главное, дееспособность проверена. Вы же упираете на то, что Ваш родственник находился в недееспособном состоянии. То есть, у наследника есть бумага, где наверняка указано, что родственник был дееспособен и показания нотариуса. Может, конечно оказаться, что нотариус мудак и не указал этой строчки, но это маловероятно. Тогда Вам придется доказывать, что в момент написания(sic!) доверенности Ваш родственник был недееспособен, а это могло произойти и до того как он заболел. Я бы нанял адвоката и сделал адвокатский запрос в нотариат, чтоб получить копию доверенности, затем здраво оценил свои шанс на выигрыш. И если доверенность была написана уже во время болезни можно попробовать заказать экспертизу на предмет недееспособности. Но это уже лучше с адвокатом. Если что, я не юрист, просто пришлось поляпаться в этом г-не, относитесь здраво к советам из инернета (диванным аналитикам)
Тут вопрос будет связан с оспариванием доверенности. Если оспорите её по данному основанию, то снятие денежных средств будет неправомерно.
Здравствуйте. Давно меня мучает вот какая правовая коллизия.
1) Я одинок, есть квартира и Х рублей на счету.
2) Знакомлюсь с тян, мы оформляем брак.
3) Я продаю свою квартиру, добавляю свои Х рублей и покупаю квартиру побольше. При этом у меня есть выписки по счёту, что на счёт пришли деньги с моей квартиры и они же ушли на покупку новой, а так же на покупку новой ушли деньги, которые у меня были до регистрации брака. То есть тян не добавляла ничего.
4) При покупке новой квартиры она оформляется только в мою собственность. Тян может быть прописана, но это не влияет на имущественные права, насколько я знаю.
5) Мы разводимся. Будет ли эта квартира приобретенная в момент брака, но исключительно на средства имевшиеся до брака, считаться совместно нажитым имуществом?
1) Я одинок, есть квартира и Х рублей на счету.
2) Знакомлюсь с тян, мы оформляем брак.
3) Я продаю свою квартиру, добавляю свои Х рублей и покупаю квартиру побольше. При этом у меня есть выписки по счёту, что на счёт пришли деньги с моей квартиры и они же ушли на покупку новой, а так же на покупку новой ушли деньги, которые у меня были до регистрации брака. То есть тян не добавляла ничего.
4) При покупке новой квартиры она оформляется только в мою собственность. Тян может быть прописана, но это не влияет на имущественные права, насколько я знаю.
5) Мы разводимся. Будет ли эта квартира приобретенная в момент брака, но исключительно на средства имевшиеся до брака, считаться совместно нажитым имуществом?
да, квартира = имущество, которое вы приобрели в браке. и не важно были ли потрачены деньги которые у вас были до брака или деньги которые получены во время брака. Тут играет роль ФАКТ приобретения имущества. Это юридический факт и от него не деться.
вреховный суд РФ не согласен http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1454834
Читал я это решение, мужик просто подсуетился с документами. Но факт в том, что он год с этими судами точно проебал. Поэтому во избежание такого, сдедует оформлять брачный договор, так как с документами тоже можно накосячить.
Если приобрели имущество во время брака, то оно в любом случае будет совместно нажитым. Это принцип семейного права (умаление частной собственности в интересах института семьи) Ведь по СК РФ общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Оформите брачный договор.
Оформите брачный договор.
А вот выше ссылочку дали, что это не так и данная квартир не будет совместно нажимым http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1454834
Кроме того, насколько я слышал, наши суды считают семейное право выше брачного договора.
Кроме того, насколько я слышал, наши суды считают семейное право выше брачного договора.
Брачный договор и есть институт семейного права. Читал я это решение, мужик просто подсуетился с документами. Но факт в том, что он год с этими судами точно проебал. Поэтому во избежание такого, сдедует оформлять брачный договор, так как с документами тоже можно накосячить.
Есть вопрос: есть квартира, разделена на 3 доли. 2 доли у нас есть, 1 у старухи. После смерти, если она не напишет завещание, то что будет с долей? И можно ли её выкупить? Если да, то как рассчитать стоимость примерной доли? 9 этажка, панель, 3 комнатная квартира.
Доля будет наследоваться по закону. Если нет наследников - выморочное имущество, переходящее государству. В любом случае, если она не завещает вам долю или вы её не выкупите, то есть смысл объединить существующие доли в одну и осуществить принудительный выкуп (писал об этом выше).
берёте рыночную стоимость (лучше по акту оценки на текущую дату) и делите на 3.
У меня вопрос такой. Решил купить телефон. Захожу в магазин. На витрине стоит нужный мне аппарат за 14000, подходит консультант и говорит, что данный телефон можно приобрести в рассрочку на год. Я уточняю, равна ли сумма рассрочки сумме указанной на витрине, консультант подтверждает. Далее происходит бумажное оформление в конце которого мне предоставляют договор кредита на сумму в 18000 (а с процентами 21000). Я спрашиваю, почему сумма отличается от цены на витрине, мне отвечают, что цена в договоре не соответствует тому, что я буду выплачивать. То есть по итогу я выплачу только 14000 рублей, говорит мне консультант. Я подписываю, забираю телефон и ухожу. Дома пересчитываю общую сумму с ежемесячным платежом, однако сумма в 14000 рублей никак не выходит. Получается только то, что я должен выплачивать 21000 рублей. Можно ли в этой ситуации что-нибудь сделать? Применима ли статья 179 ГК РФ?
Тут можно сыграть на том, что Вам не предоставили надлежащую информацию о товаре (цена). Но скорее всего цена телефона 14 000, а остальное - проценты, выплачиваемые банку. Но опять же, суд спросит почему вы не отказались в момент заключения кредитного договора. Поэтому скорее всего - отказ.
Спасибо за ответ.
Если я хочу совершить суицид, но при этом не хочу причинять кому-либо неудобств. Не хочу что бы у ментов был очередной висяк в отделе, не хочу что бы у сотрудников паспортного стола были проблемы с выпиской меня или еще что-то. И прочие связанные со смертью проблемы. Что мне в этом случае стоит сделать до самоубийства? Выписаться из квартиры в которой проживаю? стоит ли закрывать счета в банках? стоит ли уведомить коммунальные службы? Достаточно ли предсмертной записки или лучше написать какое-нибудь заявление в милицию и отправить его по почте, типо так и так уведомляю что это добровольный акт виновных прошу не искать? И другой вопрос, сколько денег нужно оставить для захоронения моего тела, при условии, что я опять же ни хочу доставлять проблем не хочу занимать места на кладбище и хочу что бы мое тело кремировали во сколько это обойдется?
Узнаешь расценки в похоронном бюро, ложишь сколько нужно на счет (целее будут), идешь к нотариусу, консультируешься, пишешь завещание, у психиатора берешь справку о дееспособности, пишешь записку (прошу никого не винить итп). Момент желательно записать на камеру, предварительно озвучив текст записки. Но вообще это лечится, судя по тексту - депрессия.
Господи, какую жизнь надо прожить, чтоб не желать проблем ментам и паспортистам ? Что ты такое ?
На сколько же грустно, что ты оставляешь комментарий под постом человека, который предложил безкорыстную помощь. А автор поста игнорирует твои вопросы..
Налогами занимаешься?
В зависимости от того какой вопрос.
Вопрос по поводу площадки patreon и налогов с неё. Много разных мнений бытует в интернете.
Вопрос по госслужбе.
Повесили приказом мат.ответственность за всю технику. Но я отношусь к ведущей группе должностей.
Могут ли повесить ответственность, вдруг если что-то случится?
Повесили приказом мат.ответственность за всю технику. Но я отношусь к ведущей группе должностей.
Могут ли повесить ответственность, вдруг если что-то случится?
Только приказом? Договор о полной мат. ответственности заключался?
За ущерб, причиненный работодателю, работник несет материальную ответственность (ст. 238 ТК РФ).
Материальная ответственность работника перед работодателем - это особый вид ответственности, который характеризуется следующими факторами:
- субъектом данного вида ответственности может быть только физическое лицо, состоящее с работодателем в трудовых отношениях на момент причинения прямого действительного ущерба;
- размер материальной ответственности работника зависит от характера правонарушения и трудовой функции работника.
Условия привлечения работника к материальной ответственности
Работник может быть привлечен к материальной ответственности в случае:
- прямого действительного ущерба (ст. 238 ТК РФ);
- противоправного поведения работника (ч. 1 ст. 233 ТК РФ);
- вины работника (ч. 1 ст. 233 ТК РФ).
При этом материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
Виды материальной ответственности работника
1. Частичная материальная ответственность, при которой за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено законом (ст. 241 ТК РФ).
2. Полная материальная ответственность, при которой работник возмещает причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере (ч. 1 ст. 242 ТК РФ).
При этом полная материальная ответственность наступает в следующих случаях (ч. 1 ст. 243 ТК РФ):
- возложение на работника в соответствии с законом материальной ответственности в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей. Такая обязанность возложена, например, на руководителя организации (ч. 1 ст. 277 ТК РФ);
- выявление недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленное причинение ущерба;
- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных судом;
- причинение ущерба в результате административного проступка, установленного соответствующим государственным органом;
- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную);
- причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером (ч. 2 ст. 243 ТК РФ).
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка (ч. 3 ст. 242 ТК РФ).
Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с определенными категориями работников (например, кассирами, контролерами, заведующими, руководителями и т.д.). Перечень таких должностей и работ утвержден Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85 (ч. 2 ст. 244 ТК РФ).
Материальная ответственность работника перед работодателем - это особый вид ответственности, который характеризуется следующими факторами:
- субъектом данного вида ответственности может быть только физическое лицо, состоящее с работодателем в трудовых отношениях на момент причинения прямого действительного ущерба;
- размер материальной ответственности работника зависит от характера правонарушения и трудовой функции работника.
Условия привлечения работника к материальной ответственности
Работник может быть привлечен к материальной ответственности в случае:
- прямого действительного ущерба (ст. 238 ТК РФ);
- противоправного поведения работника (ч. 1 ст. 233 ТК РФ);
- вины работника (ч. 1 ст. 233 ТК РФ).
При этом материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
Виды материальной ответственности работника
1. Частичная материальная ответственность, при которой за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено законом (ст. 241 ТК РФ).
2. Полная материальная ответственность, при которой работник возмещает причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере (ч. 1 ст. 242 ТК РФ).
При этом полная материальная ответственность наступает в следующих случаях (ч. 1 ст. 243 ТК РФ):
- возложение на работника в соответствии с законом материальной ответственности в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей. Такая обязанность возложена, например, на руководителя организации (ч. 1 ст. 277 ТК РФ);
- выявление недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;
- умышленное причинение ущерба;
- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных судом;
- причинение ущерба в результате административного проступка, установленного соответствующим государственным органом;
- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную);
- причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером (ч. 2 ст. 243 ТК РФ).
Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка (ч. 3 ст. 242 ТК РФ).
Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с определенными категориями работников (например, кассирами, контролерами, заведующими, руководителями и т.д.). Перечень таких должностей и работ утвержден Постановлением Минтруда России от 31.12.2002 N 85 (ч. 2 ст. 244 ТК РФ).
Вопрос про зем. участок. Есть земельный участок в садоводстве. Он уже многие годы у нас и на нем есть постройка, небольшой домик. Можно ли как то его приватизировать ? Как её можно перевести в свою собственность. Все остальные не хотят этим заниматься из садоводства.
В данный момент это самовольная постройка.
Самовольная постройка - это здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ)
Право собственности на самовольную постройку может быть признано в том числе в судебном порядке (п. 3 ст. 222 ГК РФ).
Такое право имеет собственник земельного участка, где осуществлена постройка, а также лицо, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования при одновременном соблюдении следующих условий (п. 3 ст. 222 ГК РФ):
- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;
- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Если вы владеете участком на ином основании, например, арендуете участок по договору, вы не вправе требовать признания права собственности на самовольную постройку.
В исковом заявлении необходимо указать вид вашего права на земельный участок, на котором находится самовольная постройка, вид постройки, а также лицо, которое ее осуществило (вы или другое лицо). Обоснуйте, почему постройка является самовольной. Например, не получены необходимые разрешения. В исковом заявлении необходимо отметить, что при возведении постройки не были допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, а также не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
Если самовольную постройку возвели вы сами, укажите, предпринимали ли вы меры к ее легализации. Например, обращались за разрешением на строительство, актом ввода объекта в эксплуатацию. Если уполномоченный орган отказал вам в предоставлении таких документов, укажите на это обстоятельство.
В качестве ответчика по иску указывается лицо, которое осуществило самовольную постройку. Если ее построили вы, ответчиком по иску нужно указать орган местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка. Например, администрацию муниципального образования (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010).
К исковому заявлению необходимо приложить, в частности, следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):
- копии искового заявления для ответчика и третьих лиц;
- документы, подтверждающие право собственности или другое право на земельный участок. Например, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования;
- документы, подтверждающие наличие на участке самовольной постройки, - акт обследования, документы из БТИ;
- документы, которые подтверждают, что при возведении постройки не допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. К ним могут относиться заключения, акты обследования уполномоченных органов государственной власти по архитектурно-строительному (управление архитектуры и градостроительства), пожарному (МЧС) и санитарному (СЭС) надзору;
- документы, которые подтверждают ваше обращение в уполномоченные органы за документами на самовольную постройку, - например, за разрешением на строительство; результаты рассмотрения ваших запросов, если вы пытались легализовать постройку, например отказ в выдаче разрешения на строительство;
- документ об уплате госпошлины;
- доверенность на представителя (в случае если от вашего имени в суде будет действовать представитель).
Иск направляется по месту нахождения постройки мировому судье, если стоимость самовольной постройки не более 50 000 руб., а в остальных случаях - в районный суд (пп. 5 п. 1 ст. 23, ст. 24, п. 1 ст. 30 ГПК РФ).
По окончании рассмотрения дела получите решение суда о признании права собственности на самовольную постройку или об отказе в таковом.
Если право собственности на постройку признано за вами, а возвело ее иное лицо, то в решении суда может быть предусмотрена ваша обязанность возместить лицу, построившему самовольную постройку, расходы на ее возведение в размере, определенном судом (п. 3 ст. 222 ГК РФ).
Самовольная постройка - это здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ)
Право собственности на самовольную постройку может быть признано в том числе в судебном порядке (п. 3 ст. 222 ГК РФ).
Такое право имеет собственник земельного участка, где осуществлена постройка, а также лицо, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования при одновременном соблюдении следующих условий (п. 3 ст. 222 ГК РФ):
- если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;
- если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
- если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Если вы владеете участком на ином основании, например, арендуете участок по договору, вы не вправе требовать признания права собственности на самовольную постройку.
В исковом заявлении необходимо указать вид вашего права на земельный участок, на котором находится самовольная постройка, вид постройки, а также лицо, которое ее осуществило (вы или другое лицо). Обоснуйте, почему постройка является самовольной. Например, не получены необходимые разрешения. В исковом заявлении необходимо отметить, что при возведении постройки не были допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, а также не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
Если самовольную постройку возвели вы сами, укажите, предпринимали ли вы меры к ее легализации. Например, обращались за разрешением на строительство, актом ввода объекта в эксплуатацию. Если уполномоченный орган отказал вам в предоставлении таких документов, укажите на это обстоятельство.
В качестве ответчика по иску указывается лицо, которое осуществило самовольную постройку. Если ее построили вы, ответчиком по иску нужно указать орган местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка. Например, администрацию муниципального образования (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010).
К исковому заявлению необходимо приложить, в частности, следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):
- копии искового заявления для ответчика и третьих лиц;
- документы, подтверждающие право собственности или другое право на земельный участок. Например, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования;
- документы, подтверждающие наличие на участке самовольной постройки, - акт обследования, документы из БТИ;
- документы, которые подтверждают, что при возведении постройки не допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. К ним могут относиться заключения, акты обследования уполномоченных органов государственной власти по архитектурно-строительному (управление архитектуры и градостроительства), пожарному (МЧС) и санитарному (СЭС) надзору;
- документы, которые подтверждают ваше обращение в уполномоченные органы за документами на самовольную постройку, - например, за разрешением на строительство; результаты рассмотрения ваших запросов, если вы пытались легализовать постройку, например отказ в выдаче разрешения на строительство;
- документ об уплате госпошлины;
- доверенность на представителя (в случае если от вашего имени в суде будет действовать представитель).
Иск направляется по месту нахождения постройки мировому судье, если стоимость самовольной постройки не более 50 000 руб., а в остальных случаях - в районный суд (пп. 5 п. 1 ст. 23, ст. 24, п. 1 ст. 30 ГПК РФ).
По окончании рассмотрения дела получите решение суда о признании права собственности на самовольную постройку или об отказе в таковом.
Если право собственности на постройку признано за вами, а возвело ее иное лицо, то в решении суда может быть предусмотрена ваша обязанность возместить лицу, построившему самовольную постройку, расходы на ее возведение в размере, определенном судом (п. 3 ст. 222 ГК РФ).
У меня фактически сарай 2.5х4 на участке оформлен в собственность и имеет отдельный кадастровый номер (есть вариант, когда у домика кадастровый номер участка). Вообще никаких проблем. Идёшь в ближайшую юридическую лавку и они всё делают. Придёт тётка с рулеткой, замерит, опишет и т.п.
Если добрая волшебница, без моего ведома, мгновенно мне сменит пол на противоположный, как мне потом доказать что я - это я? И в этом случае, мой паспорт станет недействительным? И как получить новый? И как быть с другими документами?
идешь в загс с паспортом, разрешением фее на проведение операции от психиаторов, справкой от феи о проведенной операции, заявлением о внесении исправлений в акт гражданского состояния и квитанцией госпошлины - говоришь "Хочу получить новое свидетельство о рождении в связи со сменой пола в связи со статьей 70 ФЗ-143" - тебя шлют нахуй и выгоняют антихриста ссаными тряпками. Идешь в суд, назначают медэкспертизу на предмет установления половых причиндалов, получаешь судебное решение, по нему уже все выдают.
Уже с новым свидетельством о рождении пиздуешь в ФМС и получаешь новый паспорт. Потом в связи с изменением паспорта все документы меняешь по процедурам аналогичным как при смене фамилии.
Предвосхищая вопросы откуда я это знаю - рассматривал возможность не проще чуваку выше по треду в паспорте пол поменять, чем с военкоматом за военник судиться - если по паспорту бабец - нахуй не нужен военник.
Уже с новым свидетельством о рождении пиздуешь в ФМС и получаешь новый паспорт. Потом в связи с изменением паспорта все документы меняешь по процедурам аналогичным как при смене фамилии.
Предвосхищая вопросы откуда я это знаю - рассматривал возможность не проще чуваку выше по треду в паспорте пол поменять, чем с военкоматом за военник судиться - если по паспорту бабец - нахуй не нужен военник.
Позавчера скрутил номера с машины одного утырка. А теперь подозреваю, что засветил своё рыло перед камерой наблюдения у магазина. Чем мне это всё грозит? Номера я утопил в реке.
Если адвокат не будет ебланом, то получишь штраф 40К за умышленное уничтожение или порчу имущества + возмещение ущерба.
По Уголовному кодексу наказывают за кражу номеров в корыстных целях (т.е. для получения денег за эти номера) и в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Наказание для одного преступника – от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы на 1 год. Группу лиц могут наказать от штрафа 300 тыс. руб. до лишения свободы на 4 года.
Статья 325.1 УК РФ Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
1. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления,
- наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой,
- наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
По КоАП наказывают, если номера украли не для выкупа и не для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Например, сосед решил пошутить. За это предусмотрен штраф 2 тыс. – 5 тыс. руб. или арест до 15 суток.
Статья 19.37 КоАП РФ Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Статья 325.1 УК РФ Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
1. Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления,
- наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой,
- наказывается штрафом в размере до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
По КоАП наказывают, если номера украли не для выкупа и не для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Например, сосед решил пошутить. За это предусмотрен штраф 2 тыс. – 5 тыс. руб. или арест до 15 суток.
Статья 19.37 КоАП РФ Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
А вот получаю я зарплату в конверте. И тут решил купить квартиру. Налоговая может спросить, откуда я взял деньги и почему не заплатил НДФЗ?
Может, если в потоке сраной бумажной работы вдруг заметит это.
А вот ещё. Если спиздить что-нибудь в магазине, с какой суммы будет уголовная ответственность?
В ч.1 ст. КоАП 7.27. «Мелкое хищение» предусматривается наказание за хищение на сумму меньше 1 000 рублей. А в ч.2 ст. 7.27 предусматривается наказание за хищение на сумму 1 000 – 2 500 рублей. Теперь в законодательстве получилось интересное «провисание»: хищение на сумму 2 500 – 5 000 рублей еще не относятся к числу административных правонарушений, но уже не являются уголовно наказуемыми. В КоАП поправки не были внесены. Понятия «существенный ущерб» и «незначительный ущерб» официально в уголовном законодательстве не используются. Есть отдельные преступления против собственности, по которым законодатель предусмотрел другие суммы.
вернулся =)
Я так пиздострадания свои по тне заглушаю)
Вопрос житейского характера:
Живу в хрущевке, стены пропускают звук достаточно хорошо. Сам веду себя тихо (тусовки не устраиваю, музыку громко не слушаю, сама ниндзя кароч...). Так вот, у меня есть соседи за стенкой, которые еще 5 или 6 лет назад (баба завела парня) начали меня раздражать своими рабочими звонками по скайпу со всей громкостью в 7 часов утра (мне на работу надо было вставать в 8, т.е. тем самым они будили меня), но благо, это относительно быстро кончилось. Затем настала привычная тишина. Но потом начались громкие прослушивания телека/музыки (на тот момент они завели пузана, то бишь баба залетела). Опять какой-то момент тишины. И вот, три года назад они разродились и началось... Постоянные визги, крики и нытье детей. Они устроили детскую комнату у меня за стенкой. При этом, комната никаким образом не оборудована в плане хоть какой-то шумоизоляции. Т.е. там нету ни шкафов, ни ковров на стене (которая соседствует с моей комнатой), ни на полу (слышен топот и то, как они выдвигают ящики шкафа). На мои просьбы утихомирить детей, говорят чтоб я пошел гулять на улицу (в 3 часа ночи). Открывать двери для разговора с глазу на глаз, отказываются. Участковый сказал, что по закону я ничего не могу сделать, разве что вызывать наряд милиции, если будут шуметь ночью. Но кто мне поверит? Делать самому шумоизоляцию - не вариант, ибо качество подавления шума с моей стороны стены будет В РАЗЫ хуже, чем если бы ее сделали они со своей стороны. Т.е. я бы сделал на своей стороне шумоизоляцию, но только в том случае, если бы у них была хоть какая-то на их стороне.
Так вот... была идея сделать вибродинамик и запустить какие-нибудь матюки или порнушку. Но может быть, есть все таки правовое решение вопроса?
Живу в хрущевке, стены пропускают звук достаточно хорошо. Сам веду себя тихо (тусовки не устраиваю, музыку громко не слушаю, сама ниндзя кароч...). Так вот, у меня есть соседи за стенкой, которые еще 5 или 6 лет назад (баба завела парня) начали меня раздражать своими рабочими звонками по скайпу со всей громкостью в 7 часов утра (мне на работу надо было вставать в 8, т.е. тем самым они будили меня), но благо, это относительно быстро кончилось. Затем настала привычная тишина. Но потом начались громкие прослушивания телека/музыки (на тот момент они завели пузана, то бишь баба залетела). Опять какой-то момент тишины. И вот, три года назад они разродились и началось... Постоянные визги, крики и нытье детей. Они устроили детскую комнату у меня за стенкой. При этом, комната никаким образом не оборудована в плане хоть какой-то шумоизоляции. Т.е. там нету ни шкафов, ни ковров на стене (которая соседствует с моей комнатой), ни на полу (слышен топот и то, как они выдвигают ящики шкафа). На мои просьбы утихомирить детей, говорят чтоб я пошел гулять на улицу (в 3 часа ночи). Открывать двери для разговора с глазу на глаз, отказываются. Участковый сказал, что по закону я ничего не могу сделать, разве что вызывать наряд милиции, если будут шуметь ночью. Но кто мне поверит? Делать самому шумоизоляцию - не вариант, ибо качество подавления шума с моей стороны стены будет В РАЗЫ хуже, чем если бы ее сделали они со своей стороны. Т.е. я бы сделал на своей стороне шумоизоляцию, но только в том случае, если бы у них была хоть какая-то на их стороне.
Так вот... была идея сделать вибродинамик и запустить какие-нибудь матюки или порнушку. Но может быть, есть все таки правовое решение вопроса?
Про шумоизоляцию я им говорил, но они меня все так же игнорят
Тут право бессильно фактически. В теории можно подать негаторный иск об устранении нарушений Вашего права и принудить их принять меры к прекращению данного нарушения. Но тут судья скорее пальцем у виска покрутит, даже если Вы из раза в раз будете фиксировать нарушения.
Такой вопрос. За то что у меня на харде лежит 1тбшник ЦПшечки мне не светит тюремный срок с анальными утехами?
Если не найдут. Если найдут и не расколешься тоже не светит.
Здравствуй, Юрист-кун и остальной реактор, что здесь помогает отвечать на вопросы.
У меня тут задача из универа по предмету, который вообще для меня ни разу не профильный. Прошу помощи.
При прохождении государственной итоговой аттестации студент юридического факультета Шуранов получил неудовлетворительную оценку на государственном экзамене по теории государства и права. В этот же день он подал на имя декана заявление с просьбой разрешить ему пересдачу государственного экзамена с другой группой, ссылаясь на то, что он работает в прокуратуре и накануне у него было ночное дежурство. Декан вернул заявление с отрицательной резолюцией. Шуранов обратился к проректору по учебной работе.
Как вы думаете, какой ответ он получит? Каков порядок проведения государственной итоговой аттестации в вузе?
У меня тут задача из универа по предмету, который вообще для меня ни разу не профильный. Прошу помощи.
При прохождении государственной итоговой аттестации студент юридического факультета Шуранов получил неудовлетворительную оценку на государственном экзамене по теории государства и права. В этот же день он подал на имя декана заявление с просьбой разрешить ему пересдачу государственного экзамена с другой группой, ссылаясь на то, что он работает в прокуратуре и накануне у него было ночное дежурство. Декан вернул заявление с отрицательной резолюцией. Шуранов обратился к проректору по учебной работе.
Как вы думаете, какой ответ он получит? Каков порядок проведения государственной итоговой аттестации в вузе?
актуально ещё?
На самом деле, задачу дали слегка переделанную задачу, от чего (если придираться) она немного изменила свои условия и стала чуть интереснее:
При прохождении государственной итоговой аттестации студентка психолого-педагогического факультета получила неудовлетворительную оценку. В этот же день она подала на имя декана заявление с просьбой разрешить ему пересдачу с другой группой, ссылаясь на то, что она работает и накануне у было ночное дежурство. Декан вернул заявление с отрицательной резолюцией. Студентка обратился к проректору по учебной работе. Как вы думаете, какой ответ он получит? Каков порядок проведения государственной итоговой аттестации в вузе?
Учитывая, что студентка предложила декану пересдать за нее, все намного веселее)
а задача уже даже сдана, да)
При прохождении государственной итоговой аттестации студентка психолого-педагогического факультета получила неудовлетворительную оценку. В этот же день она подала на имя декана заявление с просьбой разрешить ему пересдачу с другой группой, ссылаясь на то, что она работает и накануне у было ночное дежурство. Декан вернул заявление с отрицательной резолюцией. Студентка обратился к проректору по учебной работе. Как вы думаете, какой ответ он получит? Каков порядок проведения государственной итоговой аттестации в вузе?
Учитывая, что студентка предложила декану пересдать за нее, все намного веселее)
а задача уже даже сдана, да)
Привет, Юрист-кун!
Я так понял, что не совсем твой профиль, но спрошу. Вот я поклеил обои у себя в комнате. Тут прошел дождь, и под окном на стене нихуевых размеров мокрое пятно теперь. Дом довольно старый, капитально не ремонтировался, хотя по счету за это регулярно отстегиваю. Как правильно это зафиксировать и куда и в какой последовательности писать, чтобы вернули стоимость ремонта (это не так важно) и заделали ебучие стыки во внешних стенах (а это важно). Дефолт-сити.
Я так понял, что не совсем твой профиль, но спрошу. Вот я поклеил обои у себя в комнате. Тут прошел дождь, и под окном на стене нихуевых размеров мокрое пятно теперь. Дом довольно старый, капитально не ремонтировался, хотя по счету за это регулярно отстегиваю. Как правильно это зафиксировать и куда и в какой последовательности писать, чтобы вернули стоимость ремонта (это не так важно) и заделали ебучие стыки во внешних стенах (а это важно). Дефолт-сити.
Хм. Во-первых, проблемно доказать стоимость ремонта, если клеил сам и не по договору с кем-то (хотя задним числом можешь шлёпнуть с кем-угодно, только правильно опиши помещение), Во-вторых, надо доказать, что мокрое пятно появилось из-за дефектов в стенах - это банальная экспертиза. При совокупности данных фактов можешь обращаться к управляйке(или ТСЖ) с требованиями (претензиями) о возмещении вреда и понуждению к заделке стыков(Потом подаёшь иск). Оба иска будут регулироваться законом о защите прав потребителей, где точно можно взыскать моральный вред и неустойку за неисполнение требования потребителя в добровольном порядке.
Спасибо!
Не знаю в вашей ли области данный вопрос.
В общем захотели забрать в армию и по причинам ожога на руке (пиздюк был глупый, прижег окурком) направили в психушку. Там я прошел все тесты и все процедуры. На комиссии, пишущей медицинское заключение, задали вопрос: "вы считаете, что это ваше тело и вы можете распоряжаться им как хотите?". Я ответил: "Да". Мне сказали "не годен", но конкретное заключение будет только через 2 недели и уже в военкомате. Возник вопрос: можно ли обжаловать решение медицинской комиссии, и если да, то в какой срок это необходимо сделать?
В общем захотели забрать в армию и по причинам ожога на руке (пиздюк был глупый, прижег окурком) направили в психушку. Там я прошел все тесты и все процедуры. На комиссии, пишущей медицинское заключение, задали вопрос: "вы считаете, что это ваше тело и вы можете распоряжаться им как хотите?". Я ответил: "Да". Мне сказали "не годен", но конкретное заключение будет только через 2 недели и уже в военкомате. Возник вопрос: можно ли обжаловать решение медицинской комиссии, и если да, то в какой срок это необходимо сделать?
не знаю появляешься ли ты еще в этой теме, но надеюсь что да и ты сможешь ответить на вопрос.
суть вопроса: у моей матери несколько квартир в собственности, одна из которых досталась по наследству и теперь подлежит сносу как ветхое жилье.
полагается ли какая компенсация в случае если в собственности уже имеется жилье или нужно в срочном порядке переписывать ее, дабы получить эту самую компенсацию.
заранее благодарен.
суть вопроса: у моей матери несколько квартир в собственности, одна из которых досталась по наследству и теперь подлежит сносу как ветхое жилье.
полагается ли какая компенсация в случае если в собственности уже имеется жилье или нужно в срочном порядке переписывать ее, дабы получить эту самую компенсацию.
заранее благодарен.
Знать бы ещё в каком городе находятся квартиры, в идеале, потому что для детального ответа, стоит ознакомится с местными актами, которыми регулируетс снос и предоставление компенсации. Одно могу сказать точно - в порядке ст. 32 ЖК РФ Вам положена компенсация вне зависимости от того, сколько у Вас недвижимости.
Саратовская обл. г.Саратов
а район?
Волжский
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться
Отличный комментарий!